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15 - Enero - Diciembre 2018 [texto impreso] . - 2018 . - 1105 p.
Idioma : Español (spa)
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15 - Enero - Diciembre 2018. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) 1105 p.. Idioma : Español (spa)
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| 19058 | 050 RCDP 15 | Publicación periódica | Biblioteca sede principal | Hemeroteca | Disponible |
Artículos

Manuel Núñez Regueiro y la integración rioplatense / De Marco, Miguel Ángel en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : Manuel Núñez Regueiro y la integración rioplatense : El pensamiento y obra del Cónsul del Uruguauy en la ciudad de Rosario (1900-1952) Tipo de documento: texto impreso Autores: De Marco, Miguel Ángel, Autor ; Robledo, Juan Pablo, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 3-20 Idioma : Español (spa) Resumen: En ocasión de cumplirse el centenario de la muerte del ilustre escritor y pensador uruguayo José Enrique López Rodó (1917) el presente artículo se refiere a la trayectoria de una persona con la que supo cultivar epistolarmente una actuosa amistad. Se trata de Miguel Núñez Regueiro, nacido en la ciudad de Montevideo (1880) y luego radicado en la ciudad de Rosario (1900) donde ejerció, por décadas, el cargo de Cónsul de la República Oriental del Uruguay y fue uno de los profesores fundadores de la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas de Rosario (1919-1968), la primera en la que se cultivaron los estudios jurídicos y diplomacia, y dónde se formaron docentes e investigadores que integrarían las futuras facultades de Derecho y Relaciones Internacionales. Se reseña su contribución a la integración rioplatense a través de su pensamiento humanista; escritos literarios, filosóficos, diplomáticos y derecho consular, y su postura a favor de la paz y la democracia; y la creación de una red intelectual continental, que en Uruguay tuvo como referente a Francisco Curt Lange y Juan Pou Orfila. Nota de contenido: Introducción. -- La biografía del humanista, literato y diplomático. -- Su amista con López Rodó. -- Ante la Primera Guerra Mundial. -- Su pensamiento en materia de formación diplomática y el derecho consular. -- El reconocimiento a la trayectoria. -- Características de la Revista del Círculo de Altos Estudios. -- Proyección internacional. -- Ante la Segunda Guerra Mundial y el franquismo. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25724
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 3-20[artículo] Manuel Núñez Regueiro y la integración rioplatense : El pensamiento y obra del Cónsul del Uruguauy en la ciudad de Rosario (1900-1952) [texto impreso] / De Marco, Miguel Ángel, Autor ; Robledo, Juan Pablo, Autor . - 2018 . - p. 3-20.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 3-20
Resumen: En ocasión de cumplirse el centenario de la muerte del ilustre escritor y pensador uruguayo José Enrique López Rodó (1917) el presente artículo se refiere a la trayectoria de una persona con la que supo cultivar epistolarmente una actuosa amistad. Se trata de Miguel Núñez Regueiro, nacido en la ciudad de Montevideo (1880) y luego radicado en la ciudad de Rosario (1900) donde ejerció, por décadas, el cargo de Cónsul de la República Oriental del Uruguay y fue uno de los profesores fundadores de la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas de Rosario (1919-1968), la primera en la que se cultivaron los estudios jurídicos y diplomacia, y dónde se formaron docentes e investigadores que integrarían las futuras facultades de Derecho y Relaciones Internacionales. Se reseña su contribución a la integración rioplatense a través de su pensamiento humanista; escritos literarios, filosóficos, diplomáticos y derecho consular, y su postura a favor de la paz y la democracia; y la creación de una red intelectual continental, que en Uruguay tuvo como referente a Francisco Curt Lange y Juan Pou Orfila. Nota de contenido: Introducción. -- La biografía del humanista, literato y diplomático. -- Su amista con López Rodó. -- Ante la Primera Guerra Mundial. -- Su pensamiento en materia de formación diplomática y el derecho consular. -- El reconocimiento a la trayectoria. -- Características de la Revista del Círculo de Altos Estudios. -- Proyección internacional. -- Ante la Segunda Guerra Mundial y el franquismo. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25724 [artículo] De Marco, Miguel Ángel (2018). Manuel Núñez Regueiro y la integración rioplatense : El pensamiento y obra del Cónsul del Uruguauy en la ciudad de Rosario (1900-1952). Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 3-20.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 3-20
Resumen: En ocasión de cumplirse el centenario de la muerte del ilustre escritor y pensador uruguayo José Enrique López Rodó (1917) el presente artículo se refiere a la trayectoria de una persona con la que supo cultivar epistolarmente una actuosa amistad. Se trata de Miguel Núñez Regueiro, nacido en la ciudad de Montevideo (1880) y luego radicado en la ciudad de Rosario (1900) donde ejerció, por décadas, el cargo de Cónsul de la República Oriental del Uruguay y fue uno de los profesores fundadores de la Facultad de Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas de Rosario (1919-1968), la primera en la que se cultivaron los estudios jurídicos y diplomacia, y dónde se formaron docentes e investigadores que integrarían las futuras facultades de Derecho y Relaciones Internacionales. Se reseña su contribución a la integración rioplatense a través de su pensamiento humanista; escritos literarios, filosóficos, diplomáticos y derecho consular, y su postura a favor de la paz y la democracia; y la creación de una red intelectual continental, que en Uruguay tuvo como referente a Francisco Curt Lange y Juan Pou Orfila. Nota de contenido: Introducción. -- La biografía del humanista, literato y diplomático. -- Su amista con López Rodó. -- Ante la Primera Guerra Mundial. -- Su pensamiento en materia de formación diplomática y el derecho consular. -- El reconocimiento a la trayectoria. -- Características de la Revista del Círculo de Altos Estudios. -- Proyección internacional. -- Ante la Segunda Guerra Mundial y el franquismo. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25724 Dos aspectos en la teoría del derecho latinoamericana que oscilan en una delgada línea roja: nuevo constitucionalismo y decisionismo judicial / Luis Meliante Garcé en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : Dos aspectos en la teoría del derecho latinoamericana que oscilan en una delgada línea roja: nuevo constitucionalismo y decisionismo judicial Tipo de documento: texto impreso Autores: Luis Meliante Garcé, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 21-50 Idioma : Español (spa) Resumen: El horizonte cultural latinoamericano arroja a grandes rasgos por un lado constituciones que responden claramente a la tradición europea de posguerra (México, Argentina, Uruguay, Colombia, entre otros), y por otro aquellas que responden al denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano, nueva corriente, cuyas características principales veremos más adelante, y que se consolida en Ecuador (2008), Bolivia (2009) y unos años antes, lo hiciera en Venezuela (1999). Sin perjuicio de estas características principales, también han tenido arraigo en nuestro país y en la región, algunos ecos del denominado neo-constitucionalismo eurocéntrico. Esta corriente, es probable que tenga serias aspiraciones de convertirse en una Teoría del Derecho más que en una Teoría de la Constitución. Muchas veces se aparta de la nueva teoría constitucionalista latinoamericana, aunque paradójicamente, en muchos aspectos, también mira hacia el mismo lado que aquella. Que papel se pretende adjudicar en este escenario la Judicatura, es también parte de la trama que vincula a las dos variables que se analizan y que se sostienen recíprocamente en una delgada línea roja. Todo esto, como es fácil comprender, repercute en el campo de la Dogmática, por lo que el Derecho Privado no deja de verse afectado. De ello se hablará en este trabajo. Nota de contenido: Introducción. Latinoamérica la "nuestra" y el "nosotros". -- "Neo-constitucionalismo/s". Miradas cruzadas. -- Constitucionalismos: entre "neo" y "nuevo". Eurocentrismo y latinoamericanismo. -- Decisionismo judicial. Su conexión con la variable precedente. -- Conclusiones. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25725
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 21-50[artículo] Dos aspectos en la teoría del derecho latinoamericana que oscilan en una delgada línea roja: nuevo constitucionalismo y decisionismo judicial [texto impreso] / Luis Meliante Garcé, Autor . - 2018 . - p. 21-50.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 21-50
Resumen: El horizonte cultural latinoamericano arroja a grandes rasgos por un lado constituciones que responden claramente a la tradición europea de posguerra (México, Argentina, Uruguay, Colombia, entre otros), y por otro aquellas que responden al denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano, nueva corriente, cuyas características principales veremos más adelante, y que se consolida en Ecuador (2008), Bolivia (2009) y unos años antes, lo hiciera en Venezuela (1999). Sin perjuicio de estas características principales, también han tenido arraigo en nuestro país y en la región, algunos ecos del denominado neo-constitucionalismo eurocéntrico. Esta corriente, es probable que tenga serias aspiraciones de convertirse en una Teoría del Derecho más que en una Teoría de la Constitución. Muchas veces se aparta de la nueva teoría constitucionalista latinoamericana, aunque paradójicamente, en muchos aspectos, también mira hacia el mismo lado que aquella. Que papel se pretende adjudicar en este escenario la Judicatura, es también parte de la trama que vincula a las dos variables que se analizan y que se sostienen recíprocamente en una delgada línea roja. Todo esto, como es fácil comprender, repercute en el campo de la Dogmática, por lo que el Derecho Privado no deja de verse afectado. De ello se hablará en este trabajo. Nota de contenido: Introducción. Latinoamérica la "nuestra" y el "nosotros". -- "Neo-constitucionalismo/s". Miradas cruzadas. -- Constitucionalismos: entre "neo" y "nuevo". Eurocentrismo y latinoamericanismo. -- Decisionismo judicial. Su conexión con la variable precedente. -- Conclusiones. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25725 [artículo] Meliante Garcé, Luis (2018). Dos aspectos en la teoría del derecho latinoamericana que oscilan en una delgada línea roja: nuevo constitucionalismo y decisionismo judicial. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 21-50.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 21-50
Resumen: El horizonte cultural latinoamericano arroja a grandes rasgos por un lado constituciones que responden claramente a la tradición europea de posguerra (México, Argentina, Uruguay, Colombia, entre otros), y por otro aquellas que responden al denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano, nueva corriente, cuyas características principales veremos más adelante, y que se consolida en Ecuador (2008), Bolivia (2009) y unos años antes, lo hiciera en Venezuela (1999). Sin perjuicio de estas características principales, también han tenido arraigo en nuestro país y en la región, algunos ecos del denominado neo-constitucionalismo eurocéntrico. Esta corriente, es probable que tenga serias aspiraciones de convertirse en una Teoría del Derecho más que en una Teoría de la Constitución. Muchas veces se aparta de la nueva teoría constitucionalista latinoamericana, aunque paradójicamente, en muchos aspectos, también mira hacia el mismo lado que aquella. Que papel se pretende adjudicar en este escenario la Judicatura, es también parte de la trama que vincula a las dos variables que se analizan y que se sostienen recíprocamente en una delgada línea roja. Todo esto, como es fácil comprender, repercute en el campo de la Dogmática, por lo que el Derecho Privado no deja de verse afectado. De ello se hablará en este trabajo. Nota de contenido: Introducción. Latinoamérica la "nuestra" y el "nosotros". -- "Neo-constitucionalismo/s". Miradas cruzadas. -- Constitucionalismos: entre "neo" y "nuevo". Eurocentrismo y latinoamericanismo. -- Decisionismo judicial. Su conexión con la variable precedente. -- Conclusiones. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25725 El seguro náutico / Gabriel Ballesta Luque en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : El seguro náutico Tipo de documento: texto impreso Autores: Gabriel Ballesta Luque, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 53-100 Idioma : Español (spa) Resumen: La promulgación y entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, supuso no solo una modificación en profundidad del ordenamiento marítimo español sino también una actualización del mismo al contemplar aquellas figuras y situaciones obviadas de la práctica marítima. El contrato de arrendamiento náutico (también denominado "charter") ha carecido de una regulación legal hasta la fecha. En la actualidad, el Legislador español contempla -entre otras- dicha modalidad contractual en la citada Ley e impone la suscripción obligatoria de un seguro de responsabilidad civil. La especificidad jurídica deviene no solo por tratarse de un negocio jurídico con determinadas particularidades sino porque requiere inexcusablemente de la celebración y el mantenimiento en vigor de un concreto tipo de seguro por parte de un arrendador específico dedicado, en exclusiva, a la cesión o puesta a disposición de embarcaciones deportivas o recreativas. El incremento en los últimos años de la actividad náutica y del uso de dichas embarcaciones conlleva, con fundamento en una finalidad tuitiva de protección a terceros perjudicados, la exigencia legal de una garantía que cubra los eventuales daños, como condición para el ejercicio de la navegación en las aguas marítimas españolas. Nota de contenido: Introducción. -- El contrato de arrendamiento del buque. -- El contrato de arrendamiento náutico. -- Principales diferencias entre el contrato de arrendamiento de buque y el de arrendamiento náutico. -- El seguro obligatorio de responsabilidad civil en el contrato de arrendamiento náutico. -- Regulación autonómica. -- Derecho comparado: regulación italiana. --- Otros supuestos. -- Consideración final. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25727
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 53-100[artículo] El seguro náutico [texto impreso] / Gabriel Ballesta Luque, Autor . - 2018 . - p. 53-100.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 53-100
Resumen: La promulgación y entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, supuso no solo una modificación en profundidad del ordenamiento marítimo español sino también una actualización del mismo al contemplar aquellas figuras y situaciones obviadas de la práctica marítima. El contrato de arrendamiento náutico (también denominado "charter") ha carecido de una regulación legal hasta la fecha. En la actualidad, el Legislador español contempla -entre otras- dicha modalidad contractual en la citada Ley e impone la suscripción obligatoria de un seguro de responsabilidad civil. La especificidad jurídica deviene no solo por tratarse de un negocio jurídico con determinadas particularidades sino porque requiere inexcusablemente de la celebración y el mantenimiento en vigor de un concreto tipo de seguro por parte de un arrendador específico dedicado, en exclusiva, a la cesión o puesta a disposición de embarcaciones deportivas o recreativas. El incremento en los últimos años de la actividad náutica y del uso de dichas embarcaciones conlleva, con fundamento en una finalidad tuitiva de protección a terceros perjudicados, la exigencia legal de una garantía que cubra los eventuales daños, como condición para el ejercicio de la navegación en las aguas marítimas españolas. Nota de contenido: Introducción. -- El contrato de arrendamiento del buque. -- El contrato de arrendamiento náutico. -- Principales diferencias entre el contrato de arrendamiento de buque y el de arrendamiento náutico. -- El seguro obligatorio de responsabilidad civil en el contrato de arrendamiento náutico. -- Regulación autonómica. -- Derecho comparado: regulación italiana. --- Otros supuestos. -- Consideración final. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25727 [artículo] Ballesta Luque, Gabriel (2018). El seguro náutico. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 53-100.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 53-100
Resumen: La promulgación y entrada en vigor de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, supuso no solo una modificación en profundidad del ordenamiento marítimo español sino también una actualización del mismo al contemplar aquellas figuras y situaciones obviadas de la práctica marítima. El contrato de arrendamiento náutico (también denominado "charter") ha carecido de una regulación legal hasta la fecha. En la actualidad, el Legislador español contempla -entre otras- dicha modalidad contractual en la citada Ley e impone la suscripción obligatoria de un seguro de responsabilidad civil. La especificidad jurídica deviene no solo por tratarse de un negocio jurídico con determinadas particularidades sino porque requiere inexcusablemente de la celebración y el mantenimiento en vigor de un concreto tipo de seguro por parte de un arrendador específico dedicado, en exclusiva, a la cesión o puesta a disposición de embarcaciones deportivas o recreativas. El incremento en los últimos años de la actividad náutica y del uso de dichas embarcaciones conlleva, con fundamento en una finalidad tuitiva de protección a terceros perjudicados, la exigencia legal de una garantía que cubra los eventuales daños, como condición para el ejercicio de la navegación en las aguas marítimas españolas. Nota de contenido: Introducción. -- El contrato de arrendamiento del buque. -- El contrato de arrendamiento náutico. -- Principales diferencias entre el contrato de arrendamiento de buque y el de arrendamiento náutico. -- El seguro obligatorio de responsabilidad civil en el contrato de arrendamiento náutico. -- Regulación autonómica. -- Derecho comparado: regulación italiana. --- Otros supuestos. -- Consideración final. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25727 Tres problemas dogmáticos en la concesión de crédito consignado en Brasil / Marcos Catalán en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : Tres problemas dogmáticos en la concesión de crédito consignado en Brasil Tipo de documento: texto impreso Autores: Marcos Catalán, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 101-121 Idioma : Español (spa) Resumen: La Sociedad de Consumo consiguió transformar el consumo en un imperativo social. La necesidad de consumir dio vida a los mecanismos de acceso al crédito. Entre ellos, está el crédito consignado, pensado como uno de los puentes que llevarían al crecimiento de la economía y a la inclusión de millones de personas en la última década. Los números demuestran que la mitad de los brasileños recurrió a eso por lo menos una vez. Y, aunque haya permitido una vida más digna a muchos brasileños, es importante notar que los sinnúmeros aspectos efervescentes no han sido explorados adecuadamente, como las cuestiones ligadas (a) a cuánto puede efectivamente ser descontado en la hoja de pagamento del deudor, (b) a la publicidad que involuctra el tema y (c) los intereses cobrados por el mercado. Nota de contenido: Una muy corta introducción: inmersos en la sociedad de consumo. -- El crédito consignado en el Brasil contemporáneo. -- Tres distorsiones -raramente- notadas en el proceso de realización del Derecho. -- ¡Descíframe o te devoro! Referencias. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25730
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 101-121[artículo] Tres problemas dogmáticos en la concesión de crédito consignado en Brasil [texto impreso] / Marcos Catalán, Autor . - 2018 . - p. 101-121.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 101-121
Resumen: La Sociedad de Consumo consiguió transformar el consumo en un imperativo social. La necesidad de consumir dio vida a los mecanismos de acceso al crédito. Entre ellos, está el crédito consignado, pensado como uno de los puentes que llevarían al crecimiento de la economía y a la inclusión de millones de personas en la última década. Los números demuestran que la mitad de los brasileños recurrió a eso por lo menos una vez. Y, aunque haya permitido una vida más digna a muchos brasileños, es importante notar que los sinnúmeros aspectos efervescentes no han sido explorados adecuadamente, como las cuestiones ligadas (a) a cuánto puede efectivamente ser descontado en la hoja de pagamento del deudor, (b) a la publicidad que involuctra el tema y (c) los intereses cobrados por el mercado. Nota de contenido: Una muy corta introducción: inmersos en la sociedad de consumo. -- El crédito consignado en el Brasil contemporáneo. -- Tres distorsiones -raramente- notadas en el proceso de realización del Derecho. -- ¡Descíframe o te devoro! Referencias. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25730 [artículo] Catalán, Marcos (2018). Tres problemas dogmáticos en la concesión de crédito consignado en Brasil. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 101-121.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 101-121
Resumen: La Sociedad de Consumo consiguió transformar el consumo en un imperativo social. La necesidad de consumir dio vida a los mecanismos de acceso al crédito. Entre ellos, está el crédito consignado, pensado como uno de los puentes que llevarían al crecimiento de la economía y a la inclusión de millones de personas en la última década. Los números demuestran que la mitad de los brasileños recurrió a eso por lo menos una vez. Y, aunque haya permitido una vida más digna a muchos brasileños, es importante notar que los sinnúmeros aspectos efervescentes no han sido explorados adecuadamente, como las cuestiones ligadas (a) a cuánto puede efectivamente ser descontado en la hoja de pagamento del deudor, (b) a la publicidad que involuctra el tema y (c) los intereses cobrados por el mercado. Nota de contenido: Una muy corta introducción: inmersos en la sociedad de consumo. -- El crédito consignado en el Brasil contemporáneo. -- Tres distorsiones -raramente- notadas en el proceso de realización del Derecho. -- ¡Descíframe o te devoro! Referencias. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25730 La interpretación del contrato en los principios latinoamericanos de derecho de los contratos (PLDC) / Arturo Caumont en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : La interpretación del contrato en los principios latinoamericanos de derecho de los contratos (PLDC) Tipo de documento: texto impreso Autores: Arturo Caumont, Autor ; Andrés Mariño López, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 123-149 Idioma : Español (spa) Resumen: Los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos (en adelante, PLDC) incluyen un conjunto de reglas interpretativas de los contratos. EL presente trabajo tiene por objeto el estudio de dichas reglas de interpretación. La interpretación de los negocios jurídicos y los contratos se vinculan a actos de semiosis destinados a la comprensión de un texto, inmersos en la teoría del lenguaje y la semiótica. Estas áreas enmarcan la sistematización de las instancias comunicacionales de las personas, quienes mediante la conformación del consentimiento contractual generan el programa jurídico regulatorio de operaciones económicas. La matriz analítica de la interpretación de un contrato debe contemplar la multidisciplinariedad de los fenómenos hermenéuticos y de los actos de discernimiento de sentidos jurídicos. Es incompatible con abordajes simples y unidimensionales que únicamente giren alrededor de consideraciones excluyentemente jurídicas. La expresión contractual se constituye a partir de signos y de discursos que son estudiados por disciplinas, las cuales, en la actividad interpretativa, actúan como auxiliares de la ciencia jurídica. La semiosis de un contrato debe nutrirse necesariamente con los resultados investigativos de los teóricos lingüistas. Los Códigos Civiles latinoamericanos contienen reglas para la interpretación de los contratos, cuya finalidad es disminuir la discrecionalidad del intérprete y otorgar garantías a las partes contratantes. Para ello, dichos Códigos Civiles incluyen normas que regulan la interpretación de los contratos. Entre las reglas para la interpretación del contrato contenidas en los PLDC, se prevé una regla metodológica general para asignar significado a los textos contractuales: la atribución de significación a las cláusulas de los contratos en consideración de la intención común de las partes. Esta es una actividad compleja. Los PLDC también prevén reglas de interpretación objetivas para ciertas situaciones. Ante dos significados posibles a asignar a una cláusula contractual ambigua, debe optarse por la interpretación útil que otorgue eficacia al contrato. Las cláusulas ambiguas de un contrato en cuya celebración haya participado un sujeto vulnerable, deben interpretarse a favor de la parte débil. Los contratos no negociados deben interpretarse en el sentido contrario a la parte que redactó el texto contractual. Nota de contenido: Introducción. -- Interpretación: signo, texto y significado. -- Texto normativo, texto contractual y norma jurídica. -- La actividad interpretativa. Claridad y duda del texto contractual: el texto del contrato. -- La interpretación del contrato en los principios latinoamericanos de derecho de los contratos. -- La regla metodológica general para la interpretación del contrato en los PLDC. -- Reglas para la determinación de la intención común de las partes. -- Reglas objetivas de interpretación del contrato. -- Conclusiones. Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25745
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 123-149[artículo] La interpretación del contrato en los principios latinoamericanos de derecho de los contratos (PLDC) [texto impreso] / Arturo Caumont, Autor ; Andrés Mariño López, Autor . - 2018 . - p. 123-149.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 123-149
Resumen: Los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos (en adelante, PLDC) incluyen un conjunto de reglas interpretativas de los contratos. EL presente trabajo tiene por objeto el estudio de dichas reglas de interpretación. La interpretación de los negocios jurídicos y los contratos se vinculan a actos de semiosis destinados a la comprensión de un texto, inmersos en la teoría del lenguaje y la semiótica. Estas áreas enmarcan la sistematización de las instancias comunicacionales de las personas, quienes mediante la conformación del consentimiento contractual generan el programa jurídico regulatorio de operaciones económicas. La matriz analítica de la interpretación de un contrato debe contemplar la multidisciplinariedad de los fenómenos hermenéuticos y de los actos de discernimiento de sentidos jurídicos. Es incompatible con abordajes simples y unidimensionales que únicamente giren alrededor de consideraciones excluyentemente jurídicas. La expresión contractual se constituye a partir de signos y de discursos que son estudiados por disciplinas, las cuales, en la actividad interpretativa, actúan como auxiliares de la ciencia jurídica. La semiosis de un contrato debe nutrirse necesariamente con los resultados investigativos de los teóricos lingüistas. Los Códigos Civiles latinoamericanos contienen reglas para la interpretación de los contratos, cuya finalidad es disminuir la discrecionalidad del intérprete y otorgar garantías a las partes contratantes. Para ello, dichos Códigos Civiles incluyen normas que regulan la interpretación de los contratos. Entre las reglas para la interpretación del contrato contenidas en los PLDC, se prevé una regla metodológica general para asignar significado a los textos contractuales: la atribución de significación a las cláusulas de los contratos en consideración de la intención común de las partes. Esta es una actividad compleja. Los PLDC también prevén reglas de interpretación objetivas para ciertas situaciones. Ante dos significados posibles a asignar a una cláusula contractual ambigua, debe optarse por la interpretación útil que otorgue eficacia al contrato. Las cláusulas ambiguas de un contrato en cuya celebración haya participado un sujeto vulnerable, deben interpretarse a favor de la parte débil. Los contratos no negociados deben interpretarse en el sentido contrario a la parte que redactó el texto contractual. Nota de contenido: Introducción. -- Interpretación: signo, texto y significado. -- Texto normativo, texto contractual y norma jurídica. -- La actividad interpretativa. Claridad y duda del texto contractual: el texto del contrato. -- La interpretación del contrato en los principios latinoamericanos de derecho de los contratos. -- La regla metodológica general para la interpretación del contrato en los PLDC. -- Reglas para la determinación de la intención común de las partes. -- Reglas objetivas de interpretación del contrato. -- Conclusiones. Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25745 [artículo] Caumont, Arturo (2018). La interpretación del contrato en los principios latinoamericanos de derecho de los contratos (PLDC). Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 123-149.
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in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 123-149
Resumen: Los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos (en adelante, PLDC) incluyen un conjunto de reglas interpretativas de los contratos. EL presente trabajo tiene por objeto el estudio de dichas reglas de interpretación. La interpretación de los negocios jurídicos y los contratos se vinculan a actos de semiosis destinados a la comprensión de un texto, inmersos en la teoría del lenguaje y la semiótica. Estas áreas enmarcan la sistematización de las instancias comunicacionales de las personas, quienes mediante la conformación del consentimiento contractual generan el programa jurídico regulatorio de operaciones económicas. La matriz analítica de la interpretación de un contrato debe contemplar la multidisciplinariedad de los fenómenos hermenéuticos y de los actos de discernimiento de sentidos jurídicos. Es incompatible con abordajes simples y unidimensionales que únicamente giren alrededor de consideraciones excluyentemente jurídicas. La expresión contractual se constituye a partir de signos y de discursos que son estudiados por disciplinas, las cuales, en la actividad interpretativa, actúan como auxiliares de la ciencia jurídica. La semiosis de un contrato debe nutrirse necesariamente con los resultados investigativos de los teóricos lingüistas. Los Códigos Civiles latinoamericanos contienen reglas para la interpretación de los contratos, cuya finalidad es disminuir la discrecionalidad del intérprete y otorgar garantías a las partes contratantes. Para ello, dichos Códigos Civiles incluyen normas que regulan la interpretación de los contratos. Entre las reglas para la interpretación del contrato contenidas en los PLDC, se prevé una regla metodológica general para asignar significado a los textos contractuales: la atribución de significación a las cláusulas de los contratos en consideración de la intención común de las partes. Esta es una actividad compleja. Los PLDC también prevén reglas de interpretación objetivas para ciertas situaciones. Ante dos significados posibles a asignar a una cláusula contractual ambigua, debe optarse por la interpretación útil que otorgue eficacia al contrato. Las cláusulas ambiguas de un contrato en cuya celebración haya participado un sujeto vulnerable, deben interpretarse a favor de la parte débil. Los contratos no negociados deben interpretarse en el sentido contrario a la parte que redactó el texto contractual. Nota de contenido: Introducción. -- Interpretación: signo, texto y significado. -- Texto normativo, texto contractual y norma jurídica. -- La actividad interpretativa. Claridad y duda del texto contractual: el texto del contrato. -- La interpretación del contrato en los principios latinoamericanos de derecho de los contratos. -- La regla metodológica general para la interpretación del contrato en los PLDC. -- Reglas para la determinación de la intención común de las partes. -- Reglas objetivas de interpretación del contrato. -- Conclusiones. Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25745 La cuestión de los riesgos contractuales en Chile y Uruguay / Fabián Elorriaga de Bonis en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : La cuestión de los riesgos contractuales en Chile y Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Fabián Elorriaga de Bonis, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 151-170 Idioma : Español (spa) Resumen: En sede contractual, la pregunta que intenta responder la teoría del riesgo es qué sucede en un contrato bilateral con la obligación de una de las partes cuando la obligación de la otra se extingue o se hace imposible de cumplir por caso fortuito o fuerza mayor. Si la otra obligación subsiste, ello quiere decir que los riesgos del contrato pertenecen al acreedor de la obligación extinguida, ya que éste debe cumplir su propia prestación a pesar de que nada recibo o que recibe algo deteriorado. En cambio, si la obligación del acreedor de la obligación extinguida también fenece, los riesgos del contrato son del deudor, pues nada da pero tampoco nada recibe, él soporta la pérdida. Se analiza aquí como se resuelve este dilema jurídico en el derecho chileno y uruguayo, y se intenta explicar por qué dicha solución no parece la más adecuada en función de los principios generales que gobiernan la contratación. Nota de contenido: Planteamiento. -- Las soluciones legales de Chile y Uruguay. -- Los inconvenientes de la regla res perit creditori. -- A modo de conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25748
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 151-170[artículo] La cuestión de los riesgos contractuales en Chile y Uruguay [texto impreso] / Fabián Elorriaga de Bonis, Autor . - 2018 . - p. 151-170.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 151-170
Resumen: En sede contractual, la pregunta que intenta responder la teoría del riesgo es qué sucede en un contrato bilateral con la obligación de una de las partes cuando la obligación de la otra se extingue o se hace imposible de cumplir por caso fortuito o fuerza mayor. Si la otra obligación subsiste, ello quiere decir que los riesgos del contrato pertenecen al acreedor de la obligación extinguida, ya que éste debe cumplir su propia prestación a pesar de que nada recibo o que recibe algo deteriorado. En cambio, si la obligación del acreedor de la obligación extinguida también fenece, los riesgos del contrato son del deudor, pues nada da pero tampoco nada recibe, él soporta la pérdida. Se analiza aquí como se resuelve este dilema jurídico en el derecho chileno y uruguayo, y se intenta explicar por qué dicha solución no parece la más adecuada en función de los principios generales que gobiernan la contratación. Nota de contenido: Planteamiento. -- Las soluciones legales de Chile y Uruguay. -- Los inconvenientes de la regla res perit creditori. -- A modo de conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25748 [artículo] Elorriaga de Bonis, Fabián (2018). La cuestión de los riesgos contractuales en Chile y Uruguay. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 151-170.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 151-170
Resumen: En sede contractual, la pregunta que intenta responder la teoría del riesgo es qué sucede en un contrato bilateral con la obligación de una de las partes cuando la obligación de la otra se extingue o se hace imposible de cumplir por caso fortuito o fuerza mayor. Si la otra obligación subsiste, ello quiere decir que los riesgos del contrato pertenecen al acreedor de la obligación extinguida, ya que éste debe cumplir su propia prestación a pesar de que nada recibo o que recibe algo deteriorado. En cambio, si la obligación del acreedor de la obligación extinguida también fenece, los riesgos del contrato son del deudor, pues nada da pero tampoco nada recibe, él soporta la pérdida. Se analiza aquí como se resuelve este dilema jurídico en el derecho chileno y uruguayo, y se intenta explicar por qué dicha solución no parece la más adecuada en función de los principios generales que gobiernan la contratación. Nota de contenido: Planteamiento. -- Las soluciones legales de Chile y Uruguay. -- Los inconvenientes de la regla res perit creditori. -- A modo de conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25748 Limitaciones de cobertura y cláusulas de franquicias en los seguros en Argentina: ¿formas abusivas de limitación de la responsabilidad? / María Laura Estigarribia Bieber en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
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Título : Limitaciones de cobertura y cláusulas de franquicias en los seguros en Argentina: ¿formas abusivas de limitación de la responsabilidad? Tipo de documento: texto impreso Autores: María Laura Estigarribia Bieber, Autor ; Verónica María Laura Glibota Landriel, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 171-204 Idioma : Español (spa) Resumen: Para este trabajo, partimos de la incuestionable idea según la cual las cláusulas de limitación de responsabilidad constituyen un concepto dialógico, complejo, que vincula dos órdenes: por una parte la libertad de configuración del contenido contractual y por la otra, las reglas de la responsabilidad por daños, que hoy tienen su mira puesta en la indemnidad de la víctima. Esta relación de fuerzas no siempre se halla equilibrada, y las tensiones se manifiestan a menudo en controversias jurisprudenciales a gran escala, tal como ha acontecido en Argentina, respecto de las interpretaciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores han realizado en diferentes supuestos, para calificar la eficacia, o bien, la nulidad de las cláusulas de franquicia y de las que incorporan límites máximos de cobertura, particularmente en los contratos de seguros de responsabilidad civil. Pretendemos en este análisis establecer los principales fundamentos que se han esgrimido para dotar de eficacia a estas cláusulas tanto entre partes como en relación a terceros, como los que se han señalado para calificar, aún de oficio, de abusivas y nulas estas condiciones contractuales, particularmente a través de los cambios habidos en el contexto de la normativa de seguros obligatorios de responsabilidad civil para el autotransporte. Nota de contenido: Introducción. -- La limitación de responsabilidad como presupuesto de abusividad. -- La franquicia como modalidad de delimitación del riesgo asegurado. -- Inicio de la contienda jurisprudencial. -- Un nuevo round en la contienda. -- El conflicto se traslada al ámbito de las cláusulas que incorporan topes máximos de indemnización. -- Conclusiones. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25758
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 171-204[artículo] Limitaciones de cobertura y cláusulas de franquicias en los seguros en Argentina: ¿formas abusivas de limitación de la responsabilidad? [texto impreso] / María Laura Estigarribia Bieber, Autor ; Verónica María Laura Glibota Landriel, Autor . - 2018 . - p. 171-204.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 171-204
Resumen: Para este trabajo, partimos de la incuestionable idea según la cual las cláusulas de limitación de responsabilidad constituyen un concepto dialógico, complejo, que vincula dos órdenes: por una parte la libertad de configuración del contenido contractual y por la otra, las reglas de la responsabilidad por daños, que hoy tienen su mira puesta en la indemnidad de la víctima. Esta relación de fuerzas no siempre se halla equilibrada, y las tensiones se manifiestan a menudo en controversias jurisprudenciales a gran escala, tal como ha acontecido en Argentina, respecto de las interpretaciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores han realizado en diferentes supuestos, para calificar la eficacia, o bien, la nulidad de las cláusulas de franquicia y de las que incorporan límites máximos de cobertura, particularmente en los contratos de seguros de responsabilidad civil. Pretendemos en este análisis establecer los principales fundamentos que se han esgrimido para dotar de eficacia a estas cláusulas tanto entre partes como en relación a terceros, como los que se han señalado para calificar, aún de oficio, de abusivas y nulas estas condiciones contractuales, particularmente a través de los cambios habidos en el contexto de la normativa de seguros obligatorios de responsabilidad civil para el autotransporte. Nota de contenido: Introducción. -- La limitación de responsabilidad como presupuesto de abusividad. -- La franquicia como modalidad de delimitación del riesgo asegurado. -- Inicio de la contienda jurisprudencial. -- Un nuevo round en la contienda. -- El conflicto se traslada al ámbito de las cláusulas que incorporan topes máximos de indemnización. -- Conclusiones. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25758 [artículo] Estigarribia Bieber, María Laura (2018). Limitaciones de cobertura y cláusulas de franquicias en los seguros en Argentina: ¿formas abusivas de limitación de la responsabilidad?. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 171-204.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 171-204
Resumen: Para este trabajo, partimos de la incuestionable idea según la cual las cláusulas de limitación de responsabilidad constituyen un concepto dialógico, complejo, que vincula dos órdenes: por una parte la libertad de configuración del contenido contractual y por la otra, las reglas de la responsabilidad por daños, que hoy tienen su mira puesta en la indemnidad de la víctima. Esta relación de fuerzas no siempre se halla equilibrada, y las tensiones se manifiestan a menudo en controversias jurisprudenciales a gran escala, tal como ha acontecido en Argentina, respecto de las interpretaciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales inferiores han realizado en diferentes supuestos, para calificar la eficacia, o bien, la nulidad de las cláusulas de franquicia y de las que incorporan límites máximos de cobertura, particularmente en los contratos de seguros de responsabilidad civil. Pretendemos en este análisis establecer los principales fundamentos que se han esgrimido para dotar de eficacia a estas cláusulas tanto entre partes como en relación a terceros, como los que se han señalado para calificar, aún de oficio, de abusivas y nulas estas condiciones contractuales, particularmente a través de los cambios habidos en el contexto de la normativa de seguros obligatorios de responsabilidad civil para el autotransporte. Nota de contenido: Introducción. -- La limitación de responsabilidad como presupuesto de abusividad. -- La franquicia como modalidad de delimitación del riesgo asegurado. -- Inicio de la contienda jurisprudencial. -- Un nuevo round en la contienda. -- El conflicto se traslada al ámbito de las cláusulas que incorporan topes máximos de indemnización. -- Conclusiones. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25758 Convergencia entre sistemas normativos: el reglamento general de protección de datos europeo y los estándares de protección de datos personales para los estados iberoamericanos / Rosa García Pérez en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
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Título : Convergencia entre sistemas normativos: el reglamento general de protección de datos europeo y los estándares de protección de datos personales para los estados iberoamericanos Tipo de documento: texto impreso Autores: Rosa García Pérez, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 205-250 Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo analiza la incidencia del nuevo marco europeo (Reglamento 2016/679/UE) en el consenso de unos principios comunes en la región iberoamericana para la armonización de las legislaciones nacionales de la región en la protección del derecho fundamental a la protección de datos. En un entorno tecnológico global, la convergencia entre sistemas se erige en una pieza fundamental para la protección de los derechos y libertades de las personas y en un motor de desarrollo de la economía digital. Nota de contenido: Una norma europea con clara vocación universal, el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD). -- Los estándares de protección de datos de los estados iberoamericanos (EPDPEI). -- Medidas adoptadas por el RGPD y los EPDPEI para la integración y armonización de regímenes normativos. -- Claves de la convergencia entre sistemas. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25761
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 205-250[artículo] Convergencia entre sistemas normativos: el reglamento general de protección de datos europeo y los estándares de protección de datos personales para los estados iberoamericanos [texto impreso] / Rosa García Pérez, Autor . - 2018 . - p. 205-250.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 205-250
Resumen: El presente trabajo analiza la incidencia del nuevo marco europeo (Reglamento 2016/679/UE) en el consenso de unos principios comunes en la región iberoamericana para la armonización de las legislaciones nacionales de la región en la protección del derecho fundamental a la protección de datos. En un entorno tecnológico global, la convergencia entre sistemas se erige en una pieza fundamental para la protección de los derechos y libertades de las personas y en un motor de desarrollo de la economía digital. Nota de contenido: Una norma europea con clara vocación universal, el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD). -- Los estándares de protección de datos de los estados iberoamericanos (EPDPEI). -- Medidas adoptadas por el RGPD y los EPDPEI para la integración y armonización de regímenes normativos. -- Claves de la convergencia entre sistemas. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25761 [artículo] García Pérez, Rosa (2018). Convergencia entre sistemas normativos: el reglamento general de protección de datos europeo y los estándares de protección de datos personales para los estados iberoamericanos. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 205-250.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 205-250
Resumen: El presente trabajo analiza la incidencia del nuevo marco europeo (Reglamento 2016/679/UE) en el consenso de unos principios comunes en la región iberoamericana para la armonización de las legislaciones nacionales de la región en la protección del derecho fundamental a la protección de datos. En un entorno tecnológico global, la convergencia entre sistemas se erige en una pieza fundamental para la protección de los derechos y libertades de las personas y en un motor de desarrollo de la economía digital. Nota de contenido: Una norma europea con clara vocación universal, el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD). -- Los estándares de protección de datos de los estados iberoamericanos (EPDPEI). -- Medidas adoptadas por el RGPD y los EPDPEI para la integración y armonización de regímenes normativos. -- Claves de la convergencia entre sistemas. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25761 Primera aproximación al régimen aplicable a las criptomonedas en Uruguay / Lima, José en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
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Título : Primera aproximación al régimen aplicable a las criptomonedas en Uruguay Tipo de documento: texto impreso Autores: Lima, José, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 251-265 Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo busca a partir de un análisis del derecho comparado existente y de las vías de acción tomadas o proyectadas de tomarse por organismos reguladores a nivel internacional realizar una aproximación al tratamiento que debería darse a las criptomonedas en el Uruguay. Partiendo del análisis de la normativa existente del mercado de valores en nuestro país y del concepto que se ha dado por los diferentes actores a estos instrumentos, se plantea una comparación entre la definición de valor y las diferentes definiciones que se han dado de estas monedas a los efectos de analizar el tratamiento que hoy por hoy nuestro derecho da, o debería dar, a eventuales emisiones u ofertas de estos activos en el Uruguay. Del mismo modo, se plantean alternativas regulatorias a los efectos de proporcionar seguridad jurídica a los diferentes actores del sistema finalizando el trabajo planteando eventuales vías de acción y reflexionando acerca de la importancia que tendría para nuestro mercado de valores una regulación específica de las mismas. Nota de contenido: Objeto de estudio. -- Concepto de criptomoneda. -- Regulación de las criptomonedas. -- Las criptomonedas en Uruguay. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25775
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 251-265[artículo] Primera aproximación al régimen aplicable a las criptomonedas en Uruguay [texto impreso] / Lima, José, Autor . - 2018 . - p. 251-265.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 251-265
Resumen: El presente trabajo busca a partir de un análisis del derecho comparado existente y de las vías de acción tomadas o proyectadas de tomarse por organismos reguladores a nivel internacional realizar una aproximación al tratamiento que debería darse a las criptomonedas en el Uruguay. Partiendo del análisis de la normativa existente del mercado de valores en nuestro país y del concepto que se ha dado por los diferentes actores a estos instrumentos, se plantea una comparación entre la definición de valor y las diferentes definiciones que se han dado de estas monedas a los efectos de analizar el tratamiento que hoy por hoy nuestro derecho da, o debería dar, a eventuales emisiones u ofertas de estos activos en el Uruguay. Del mismo modo, se plantean alternativas regulatorias a los efectos de proporcionar seguridad jurídica a los diferentes actores del sistema finalizando el trabajo planteando eventuales vías de acción y reflexionando acerca de la importancia que tendría para nuestro mercado de valores una regulación específica de las mismas. Nota de contenido: Objeto de estudio. -- Concepto de criptomoneda. -- Regulación de las criptomonedas. -- Las criptomonedas en Uruguay. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25775 [artículo] Lima, José (2018). Primera aproximación al régimen aplicable a las criptomonedas en Uruguay. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 251-265.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 251-265
Resumen: El presente trabajo busca a partir de un análisis del derecho comparado existente y de las vías de acción tomadas o proyectadas de tomarse por organismos reguladores a nivel internacional realizar una aproximación al tratamiento que debería darse a las criptomonedas en el Uruguay. Partiendo del análisis de la normativa existente del mercado de valores en nuestro país y del concepto que se ha dado por los diferentes actores a estos instrumentos, se plantea una comparación entre la definición de valor y las diferentes definiciones que se han dado de estas monedas a los efectos de analizar el tratamiento que hoy por hoy nuestro derecho da, o debería dar, a eventuales emisiones u ofertas de estos activos en el Uruguay. Del mismo modo, se plantean alternativas regulatorias a los efectos de proporcionar seguridad jurídica a los diferentes actores del sistema finalizando el trabajo planteando eventuales vías de acción y reflexionando acerca de la importancia que tendría para nuestro mercado de valores una regulación específica de las mismas. Nota de contenido: Objeto de estudio. -- Concepto de criptomoneda. -- Regulación de las criptomonedas. -- Las criptomonedas en Uruguay. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25775 La actividad empresarial de las fundaciones en el ordenamiento jurídico español / Mato Pacín, María Natalia en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
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Título : La actividad empresarial de las fundaciones en el ordenamiento jurídico español Tipo de documento: texto impreso Autores: Mato Pacín, María Natalia, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 268-301 Idioma : Español (spa) Nota de contenido: Las fundaciones: rasgos esenciales en el ordenamiento jurídico español y cuestiones preliminares. -- Las "actividades económicas" de las fundaciones. -- Régimen jurídico de las fundaciones: cautelas relevantes para las fundaciones con actividades empresariales. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25776
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 268-301[artículo] La actividad empresarial de las fundaciones en el ordenamiento jurídico español [texto impreso] / Mato Pacín, María Natalia, Autor . - 2018 . - p. 268-301.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 268-301
Nota de contenido: Las fundaciones: rasgos esenciales en el ordenamiento jurídico español y cuestiones preliminares. -- Las "actividades económicas" de las fundaciones. -- Régimen jurídico de las fundaciones: cautelas relevantes para las fundaciones con actividades empresariales. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25776 [artículo] Mato Pacín, María Natalia (2018). La actividad empresarial de las fundaciones en el ordenamiento jurídico español. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 268-301.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 268-301
Nota de contenido: Las fundaciones: rasgos esenciales en el ordenamiento jurídico español y cuestiones preliminares. -- Las "actividades económicas" de las fundaciones. -- Régimen jurídico de las fundaciones: cautelas relevantes para las fundaciones con actividades empresariales. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25776 La responsabilidad civil del deudor en el reciente cuadro normativo / Lorenzo Mezzasoma en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : La responsabilidad civil del deudor en el reciente cuadro normativo Tipo de documento: texto impreso Autores: Lorenzo Mezzasoma, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 303-331 Idioma : Español (spa) Resumen: Las modernas economías de mercado han revelado nuevos perfiles de debilidad del consumidor que ya no se relacionan con los perfiles marcadamente contractuales, sino con la situación de endeudamiento fuerte y constante a la que el mismo se expone más o menos conscientemente. El presente trabajo tiene como objetivo destacar las innovaciones introducidas en Italia a través de la disciplina del c.d sobreendeudamiento que permite que el consumidor acuda al nombrado "plan del consumidor" aprobado por el juez que le permite diferir y reducir sus deudas con el fin de reingresar activamente en el mercado. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25777
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 303-331[artículo] La responsabilidad civil del deudor en el reciente cuadro normativo [texto impreso] / Lorenzo Mezzasoma, Autor . - 2018 . - p. 303-331.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 303-331
Resumen: Las modernas economías de mercado han revelado nuevos perfiles de debilidad del consumidor que ya no se relacionan con los perfiles marcadamente contractuales, sino con la situación de endeudamiento fuerte y constante a la que el mismo se expone más o menos conscientemente. El presente trabajo tiene como objetivo destacar las innovaciones introducidas en Italia a través de la disciplina del c.d sobreendeudamiento que permite que el consumidor acuda al nombrado "plan del consumidor" aprobado por el juez que le permite diferir y reducir sus deudas con el fin de reingresar activamente en el mercado. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25777 [artículo] Mezzasoma, Lorenzo (2018). La responsabilidad civil del deudor en el reciente cuadro normativo. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 303-331.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 303-331
Resumen: Las modernas economías de mercado han revelado nuevos perfiles de debilidad del consumidor que ya no se relacionan con los perfiles marcadamente contractuales, sino con la situación de endeudamiento fuerte y constante a la que el mismo se expone más o menos conscientemente. El presente trabajo tiene como objetivo destacar las innovaciones introducidas en Italia a través de la disciplina del c.d sobreendeudamiento que permite que el consumidor acuda al nombrado "plan del consumidor" aprobado por el juez que le permite diferir y reducir sus deudas con el fin de reingresar activamente en el mercado. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25777 La actio pro forma en sede contractual. A propósito del artículo 313 del Código Civil Cubano / Leonardo B. Pérez Gallardo en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
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Título : La actio pro forma en sede contractual. A propósito del artículo 313 del Código Civil Cubano Tipo de documento: texto impreso Autores: Leonardo B. Pérez Gallardo, Autor ; Chikoc Barreda, Naiví, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 333-363 Idioma : Español (spa) Resumen: La pregunta sobre el valor del elemento formal del contrato suscita un renovado interés en el contexto legislativo cubano. La redacción deficiente del artículo 313 del Código Civil ha dado lugar a interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales contradictorias, generando incertidumbres sobre la función de la forma del contrato en el diseño del Código Civil. Dichas contradicciones, unidas al resurgimiento del formalismo como necesidad del tráfico en la realidad jurídica cubana, han dado lugar a prácticas alejadas de la finalidad del precepto, que no es otra que la de consagrar la facultad de exigir el cumplimiento de la forma prevista por la ley para la plena eficacia del contrato. Este uso desviado de la acción pro forma distorsiona la función del precepto, y hace necesaria la reflexión general sobre el rol que el legislador del Código Civil de 1987 asignó a la forma del negocio jurídico y concretamente, del contrato. El análisis será abordad en una perspectiva comparativa, tomando como punto de referencia el Código Civil español, en tanto antecedente inmediato de la regulación cubana. Nota de contenido: A propósito de la forma de los actos jurídicos contractuales, funciones que desempeña. -- El artículo 313 en la sistemática del Código Civil. La actio pro forma: ratio esendi de su consagración normativa. -- Ámbito de aplicación del artículo. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25778
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 333-363[artículo] La actio pro forma en sede contractual. A propósito del artículo 313 del Código Civil Cubano [texto impreso] / Leonardo B. Pérez Gallardo, Autor ; Chikoc Barreda, Naiví, Autor . - 2018 . - p. 333-363.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 333-363
Resumen: La pregunta sobre el valor del elemento formal del contrato suscita un renovado interés en el contexto legislativo cubano. La redacción deficiente del artículo 313 del Código Civil ha dado lugar a interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales contradictorias, generando incertidumbres sobre la función de la forma del contrato en el diseño del Código Civil. Dichas contradicciones, unidas al resurgimiento del formalismo como necesidad del tráfico en la realidad jurídica cubana, han dado lugar a prácticas alejadas de la finalidad del precepto, que no es otra que la de consagrar la facultad de exigir el cumplimiento de la forma prevista por la ley para la plena eficacia del contrato. Este uso desviado de la acción pro forma distorsiona la función del precepto, y hace necesaria la reflexión general sobre el rol que el legislador del Código Civil de 1987 asignó a la forma del negocio jurídico y concretamente, del contrato. El análisis será abordad en una perspectiva comparativa, tomando como punto de referencia el Código Civil español, en tanto antecedente inmediato de la regulación cubana. Nota de contenido: A propósito de la forma de los actos jurídicos contractuales, funciones que desempeña. -- El artículo 313 en la sistemática del Código Civil. La actio pro forma: ratio esendi de su consagración normativa. -- Ámbito de aplicación del artículo. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25778 [artículo] Pérez Gallardo, Leonardo B. (2018). La actio pro forma en sede contractual. A propósito del artículo 313 del Código Civil Cubano. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 333-363.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 333-363
Resumen: La pregunta sobre el valor del elemento formal del contrato suscita un renovado interés en el contexto legislativo cubano. La redacción deficiente del artículo 313 del Código Civil ha dado lugar a interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales contradictorias, generando incertidumbres sobre la función de la forma del contrato en el diseño del Código Civil. Dichas contradicciones, unidas al resurgimiento del formalismo como necesidad del tráfico en la realidad jurídica cubana, han dado lugar a prácticas alejadas de la finalidad del precepto, que no es otra que la de consagrar la facultad de exigir el cumplimiento de la forma prevista por la ley para la plena eficacia del contrato. Este uso desviado de la acción pro forma distorsiona la función del precepto, y hace necesaria la reflexión general sobre el rol que el legislador del Código Civil de 1987 asignó a la forma del negocio jurídico y concretamente, del contrato. El análisis será abordad en una perspectiva comparativa, tomando como punto de referencia el Código Civil español, en tanto antecedente inmediato de la regulación cubana. Nota de contenido: A propósito de la forma de los actos jurídicos contractuales, funciones que desempeña. -- El artículo 313 en la sistemática del Código Civil. La actio pro forma: ratio esendi de su consagración normativa. -- Ámbito de aplicación del artículo. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25778 La adaptación del derecho español de seguros al marco europeo de resolución alternativa (ADR) y en línea (ODR) en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : La adaptación del derecho español de seguros al marco europeo de resolución alternativa (ADR) y en línea (ODR) Tipo de documento: texto impreso Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 365-397 Idioma : Español (spa) Resumen: De modo creciente, si bien con cierto retraso respecto de otros contratos, el seguro se va entregando a métodos alternativos para la resolución de los conflictos que suscita. Aún siendo el método judicial, no obstante, el que continúe predominando, ello no es "óbice" para que se haya de prestar atención minuciosa a la mediación y al arbitraje, entre otros medios alternativos, desde la perspectiva del contrato de seguro nacional e internacional. Los contratos de seguros constituyen un sector donde, al fuerte desequilibrio entre las partes se le suma la circunstancia de que las compañías suelen estar organizadas también para la resolución de reclamaciones, no existiendo organismos públicos que se encarguen de resolver de manera especial estas reclamaciones y existiendo pocas adhesiones a las entidades públicas existentes. El presente capítulo, reflexiona sobre las posibilidades de mejora que se abren a la luz de los criterios seguidos por la directiva 2013/11/UE, y su reciente trasposición (formal) en España a raíz de la nueva Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español, la citada directiva relativa ala resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Nota de contenido: Antecedentes histórico-legislativos. -- Las opciones del legislador español aplicadas en la nueva ley 7/2017 a la vista de otras experiencias del derecho comparado. -- La mediación en el ámbito de los seguros y sus exigencias especiales por las entidades de Resolución Alternativa de Litigios acreditadas (RAL). -- Conclusiones y propuestas de futuro. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25783
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 365-397[artículo] La adaptación del derecho español de seguros al marco europeo de resolución alternativa (ADR) y en línea (ODR) [texto impreso] . - 2018 . - p. 365-397.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 365-397
Resumen: De modo creciente, si bien con cierto retraso respecto de otros contratos, el seguro se va entregando a métodos alternativos para la resolución de los conflictos que suscita. Aún siendo el método judicial, no obstante, el que continúe predominando, ello no es "óbice" para que se haya de prestar atención minuciosa a la mediación y al arbitraje, entre otros medios alternativos, desde la perspectiva del contrato de seguro nacional e internacional. Los contratos de seguros constituyen un sector donde, al fuerte desequilibrio entre las partes se le suma la circunstancia de que las compañías suelen estar organizadas también para la resolución de reclamaciones, no existiendo organismos públicos que se encarguen de resolver de manera especial estas reclamaciones y existiendo pocas adhesiones a las entidades públicas existentes. El presente capítulo, reflexiona sobre las posibilidades de mejora que se abren a la luz de los criterios seguidos por la directiva 2013/11/UE, y su reciente trasposición (formal) en España a raíz de la nueva Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español, la citada directiva relativa ala resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Nota de contenido: Antecedentes histórico-legislativos. -- Las opciones del legislador español aplicadas en la nueva ley 7/2017 a la vista de otras experiencias del derecho comparado. -- La mediación en el ámbito de los seguros y sus exigencias especiales por las entidades de Resolución Alternativa de Litigios acreditadas (RAL). -- Conclusiones y propuestas de futuro. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25783 [artículo] La adaptación del derecho español de seguros al marco europeo de resolución alternativa (ADR) y en línea (ODR). Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 365-397.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 365-397
Resumen: De modo creciente, si bien con cierto retraso respecto de otros contratos, el seguro se va entregando a métodos alternativos para la resolución de los conflictos que suscita. Aún siendo el método judicial, no obstante, el que continúe predominando, ello no es "óbice" para que se haya de prestar atención minuciosa a la mediación y al arbitraje, entre otros medios alternativos, desde la perspectiva del contrato de seguro nacional e internacional. Los contratos de seguros constituyen un sector donde, al fuerte desequilibrio entre las partes se le suma la circunstancia de que las compañías suelen estar organizadas también para la resolución de reclamaciones, no existiendo organismos públicos que se encarguen de resolver de manera especial estas reclamaciones y existiendo pocas adhesiones a las entidades públicas existentes. El presente capítulo, reflexiona sobre las posibilidades de mejora que se abren a la luz de los criterios seguidos por la directiva 2013/11/UE, y su reciente trasposición (formal) en España a raíz de la nueva Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español, la citada directiva relativa ala resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Nota de contenido: Antecedentes histórico-legislativos. -- Las opciones del legislador español aplicadas en la nueva ley 7/2017 a la vista de otras experiencias del derecho comparado. -- La mediación en el ámbito de los seguros y sus exigencias especiales por las entidades de Resolución Alternativa de Litigios acreditadas (RAL). -- Conclusiones y propuestas de futuro. -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25783 La reforma permanente del régimen jurídico del contrato de seguro. Nuevas reformas parciales en la ley de contrato de seguro española / Pérez - Serrabona González, José Luis en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : La reforma permanente del régimen jurídico del contrato de seguro. Nuevas reformas parciales en la ley de contrato de seguro española Tipo de documento: texto impreso Autores: Pérez - Serrabona González, José Luis, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 399-431 Idioma : Español (spa) Resumen: La ley de contrato de seguro, de 8 de octubre de 1980, exige una reforma desde hace tiempo: nuevas circunstancias, nuevas exigencias, nuevas necesidades, así lo demandan. En los últimos tiempos ha habido algunos intentos de que se lleve a cabo, de forma completa esa reforma, pero no se ha conseguido, aunque hay algunos textos prelegislativos, en este sentido. Aprovechando la oportunidad de la promulgación de leyes relacionadas con el control de los seguros, se han incluido en ellas algunas reformas parciales de la Ley del Contrato de Seguro, que se analizan y valoran. Se analiza esta reforma parcial y las nuevas modalidades de seguro. Nota de contenido: Sobre la reforma permanente de la LCS. A modo de presentación. -- Algunas tentativas para una reforma completa de la LCS. Hacia una nueva regulación del contrato de seguro. -- La reciente reforma (parcial) de la LCS. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25784
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 399-431[artículo] La reforma permanente del régimen jurídico del contrato de seguro. Nuevas reformas parciales en la ley de contrato de seguro española [texto impreso] / Pérez - Serrabona González, José Luis, Autor . - 2018 . - p. 399-431.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 399-431
Resumen: La ley de contrato de seguro, de 8 de octubre de 1980, exige una reforma desde hace tiempo: nuevas circunstancias, nuevas exigencias, nuevas necesidades, así lo demandan. En los últimos tiempos ha habido algunos intentos de que se lleve a cabo, de forma completa esa reforma, pero no se ha conseguido, aunque hay algunos textos prelegislativos, en este sentido. Aprovechando la oportunidad de la promulgación de leyes relacionadas con el control de los seguros, se han incluido en ellas algunas reformas parciales de la Ley del Contrato de Seguro, que se analizan y valoran. Se analiza esta reforma parcial y las nuevas modalidades de seguro. Nota de contenido: Sobre la reforma permanente de la LCS. A modo de presentación. -- Algunas tentativas para una reforma completa de la LCS. Hacia una nueva regulación del contrato de seguro. -- La reciente reforma (parcial) de la LCS. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25784 [artículo] Pérez - Serrabona González, José Luis (2018). La reforma permanente del régimen jurídico del contrato de seguro. Nuevas reformas parciales en la ley de contrato de seguro española. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 399-431.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 399-431
Resumen: La ley de contrato de seguro, de 8 de octubre de 1980, exige una reforma desde hace tiempo: nuevas circunstancias, nuevas exigencias, nuevas necesidades, así lo demandan. En los últimos tiempos ha habido algunos intentos de que se lleve a cabo, de forma completa esa reforma, pero no se ha conseguido, aunque hay algunos textos prelegislativos, en este sentido. Aprovechando la oportunidad de la promulgación de leyes relacionadas con el control de los seguros, se han incluido en ellas algunas reformas parciales de la Ley del Contrato de Seguro, que se analizan y valoran. Se analiza esta reforma parcial y las nuevas modalidades de seguro. Nota de contenido: Sobre la reforma permanente de la LCS. A modo de presentación. -- Algunas tentativas para una reforma completa de la LCS. Hacia una nueva regulación del contrato de seguro. -- La reciente reforma (parcial) de la LCS. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25784 Dación en pago y medidas de protección social a deudores hipotecarios en sede de ejecución / Pérez Vallejo, Ana Ma. en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : Dación en pago y medidas de protección social a deudores hipotecarios en sede de ejecución Tipo de documento: texto impreso Autores: Pérez Vallejo, Ana Ma., Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 433-465 Idioma : Español (spa) Resumen: La crisis económica y financiera, seguida del sobreendeudamiento de muchas familias, precipitan en España reformas y cambios legales urgentes para proteger a los deudores hipotecarios sin recursos. En este contexto, la dación en pago, alcanza un protagonismo social, legal y jurisprudencial inimaginable hace unos años. Analizar la génesis de esta institución, ligada siempre a contextos de crisis e iliquidez, nos servirá para revisar este instituto, tras su inclusión en el Código de Buenas Prácticas (Real Decreto-Ley 6/2012). Sin embargo, ésta y otras medidas adoptadas en las sucesivas reformas que se han seguido, con carácter extraordinario y urgente, no resuelven el problema ex post de las familias inmersas en un proceso de ejecución, simplemente lo aplazan. El reciente Real Decreto-Ley 5/2017, revela que las dificultades económicas persisten y siguen azotando a esas mismas familias que han perdido su única vivienda, a raíz del proceso de ejecución previo; o la han entregado en pago al Banco acreedor, como medida sustitutoria de la ejecución. Para lo que se proponen nuevos mecanismos de protección social y refuerzo de los ya existentes, para paliar la delicada situación de este colectivo, en situación familiar de especial vulnerabilidad. Nota de contenido: La "datio in solutum necessaria". -- Crisis económica y sobreendeundamiento hipotecario. -- Dación en pago "legal" y otras medidas urgentes de protección de los deudores hipotecarios sin recursos. -- Valoración final e impacto de las medidas. A modo de conclusión. Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25796
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 433-465[artículo] Dación en pago y medidas de protección social a deudores hipotecarios en sede de ejecución [texto impreso] / Pérez Vallejo, Ana Ma., Autor . - 2018 . - p. 433-465.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 433-465
Resumen: La crisis económica y financiera, seguida del sobreendeudamiento de muchas familias, precipitan en España reformas y cambios legales urgentes para proteger a los deudores hipotecarios sin recursos. En este contexto, la dación en pago, alcanza un protagonismo social, legal y jurisprudencial inimaginable hace unos años. Analizar la génesis de esta institución, ligada siempre a contextos de crisis e iliquidez, nos servirá para revisar este instituto, tras su inclusión en el Código de Buenas Prácticas (Real Decreto-Ley 6/2012). Sin embargo, ésta y otras medidas adoptadas en las sucesivas reformas que se han seguido, con carácter extraordinario y urgente, no resuelven el problema ex post de las familias inmersas en un proceso de ejecución, simplemente lo aplazan. El reciente Real Decreto-Ley 5/2017, revela que las dificultades económicas persisten y siguen azotando a esas mismas familias que han perdido su única vivienda, a raíz del proceso de ejecución previo; o la han entregado en pago al Banco acreedor, como medida sustitutoria de la ejecución. Para lo que se proponen nuevos mecanismos de protección social y refuerzo de los ya existentes, para paliar la delicada situación de este colectivo, en situación familiar de especial vulnerabilidad. Nota de contenido: La "datio in solutum necessaria". -- Crisis económica y sobreendeundamiento hipotecario. -- Dación en pago "legal" y otras medidas urgentes de protección de los deudores hipotecarios sin recursos. -- Valoración final e impacto de las medidas. A modo de conclusión. Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25796 [artículo] Pérez Vallejo, Ana Ma. (2018). Dación en pago y medidas de protección social a deudores hipotecarios en sede de ejecución. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 433-465.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 433-465
Resumen: La crisis económica y financiera, seguida del sobreendeudamiento de muchas familias, precipitan en España reformas y cambios legales urgentes para proteger a los deudores hipotecarios sin recursos. En este contexto, la dación en pago, alcanza un protagonismo social, legal y jurisprudencial inimaginable hace unos años. Analizar la génesis de esta institución, ligada siempre a contextos de crisis e iliquidez, nos servirá para revisar este instituto, tras su inclusión en el Código de Buenas Prácticas (Real Decreto-Ley 6/2012). Sin embargo, ésta y otras medidas adoptadas en las sucesivas reformas que se han seguido, con carácter extraordinario y urgente, no resuelven el problema ex post de las familias inmersas en un proceso de ejecución, simplemente lo aplazan. El reciente Real Decreto-Ley 5/2017, revela que las dificultades económicas persisten y siguen azotando a esas mismas familias que han perdido su única vivienda, a raíz del proceso de ejecución previo; o la han entregado en pago al Banco acreedor, como medida sustitutoria de la ejecución. Para lo que se proponen nuevos mecanismos de protección social y refuerzo de los ya existentes, para paliar la delicada situación de este colectivo, en situación familiar de especial vulnerabilidad. Nota de contenido: La "datio in solutum necessaria". -- Crisis económica y sobreendeundamiento hipotecario. -- Dación en pago "legal" y otras medidas urgentes de protección de los deudores hipotecarios sin recursos. -- Valoración final e impacto de las medidas. A modo de conclusión. Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25796 La intestación a nombre ajeno como donación indirecta y sus semejanzas y diferencias con la interposición real de personas y la simulación relativa subjetiva / Manuela Prandi Reyes en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : La intestación a nombre ajeno como donación indirecta y sus semejanzas y diferencias con la interposición real de personas y la simulación relativa subjetiva Tipo de documento: texto impreso Autores: Manuela Prandi Reyes, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 467-490 Idioma : Español (spa) Resumen: La intestación a nombre ajeno o intestación a nombre de otro es un negocio jurídico por el cual las partes acuerdan que el intestante suministrará dinero al intestatario para que éste último adquiera un bien mediante la celebración de un contrato oneroso con un tercero. Se trata de un negocio jurídico indirecto puesto que el intestante y el intestatario buscan un efecto diverso al típico del negocio oneroso que se celebra: la donación indirecta del bien del intestante al intestatario. Dicho fenómeno presenta particularidades que lo definen: la obligación de pagar el precio es cumplida por un tercero ajeno al negocio oneroso celebrado entre el intestatario y el tercero enajenante, el intestatario adquiere el bien definitivamente, el tercero enajenante no participa del acuerdo celebrado entre el intestante y el intestatario, y, su licitud o ilicitud dependerá de la finalidad de las partes. La intestación a nombre ajeno implica la donación indirecta del bien intestado. El negocio jurídico celebrado entre el intestatario y el tercero enajenante es oneroso. La intestación a nombre de otro presenta similitudes y diferencias con herramientas jurídicas afines: la interposición real de personas y la interposición ficticia de personas o simulación relativa subjetiva. Nota de contenido: Introducción. -- Concepto de intestación a nombre ajeno o intestación a nombre de otro. -- La intestación a nombre ajeno como donación indirecta. -- Particularidades definitorias. -- Diferentes posiciones doctrinarias respecto de si la intestación a nombre ajeno implica la donación indirecta del dinero o del bien. -- Naturaleza jurídica del negocio celebrado entre el intestatario y el tercero enajenante. -- Semejanzas y diferencias entre la intestación a nombre ajeno, la interposición real y la interposición ficticia de personas o simulación relativa subjetiva. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25828
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 467-490[artículo] La intestación a nombre ajeno como donación indirecta y sus semejanzas y diferencias con la interposición real de personas y la simulación relativa subjetiva [texto impreso] / Manuela Prandi Reyes, Autor . - 2018 . - p. 467-490.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 467-490
Resumen: La intestación a nombre ajeno o intestación a nombre de otro es un negocio jurídico por el cual las partes acuerdan que el intestante suministrará dinero al intestatario para que éste último adquiera un bien mediante la celebración de un contrato oneroso con un tercero. Se trata de un negocio jurídico indirecto puesto que el intestante y el intestatario buscan un efecto diverso al típico del negocio oneroso que se celebra: la donación indirecta del bien del intestante al intestatario. Dicho fenómeno presenta particularidades que lo definen: la obligación de pagar el precio es cumplida por un tercero ajeno al negocio oneroso celebrado entre el intestatario y el tercero enajenante, el intestatario adquiere el bien definitivamente, el tercero enajenante no participa del acuerdo celebrado entre el intestante y el intestatario, y, su licitud o ilicitud dependerá de la finalidad de las partes. La intestación a nombre ajeno implica la donación indirecta del bien intestado. El negocio jurídico celebrado entre el intestatario y el tercero enajenante es oneroso. La intestación a nombre de otro presenta similitudes y diferencias con herramientas jurídicas afines: la interposición real de personas y la interposición ficticia de personas o simulación relativa subjetiva. Nota de contenido: Introducción. -- Concepto de intestación a nombre ajeno o intestación a nombre de otro. -- La intestación a nombre ajeno como donación indirecta. -- Particularidades definitorias. -- Diferentes posiciones doctrinarias respecto de si la intestación a nombre ajeno implica la donación indirecta del dinero o del bien. -- Naturaleza jurídica del negocio celebrado entre el intestatario y el tercero enajenante. -- Semejanzas y diferencias entre la intestación a nombre ajeno, la interposición real y la interposición ficticia de personas o simulación relativa subjetiva. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25828 [artículo] Prandi Reyes, Manuela (2018). La intestación a nombre ajeno como donación indirecta y sus semejanzas y diferencias con la interposición real de personas y la simulación relativa subjetiva. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 467-490.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 467-490
Resumen: La intestación a nombre ajeno o intestación a nombre de otro es un negocio jurídico por el cual las partes acuerdan que el intestante suministrará dinero al intestatario para que éste último adquiera un bien mediante la celebración de un contrato oneroso con un tercero. Se trata de un negocio jurídico indirecto puesto que el intestante y el intestatario buscan un efecto diverso al típico del negocio oneroso que se celebra: la donación indirecta del bien del intestante al intestatario. Dicho fenómeno presenta particularidades que lo definen: la obligación de pagar el precio es cumplida por un tercero ajeno al negocio oneroso celebrado entre el intestatario y el tercero enajenante, el intestatario adquiere el bien definitivamente, el tercero enajenante no participa del acuerdo celebrado entre el intestante y el intestatario, y, su licitud o ilicitud dependerá de la finalidad de las partes. La intestación a nombre ajeno implica la donación indirecta del bien intestado. El negocio jurídico celebrado entre el intestatario y el tercero enajenante es oneroso. La intestación a nombre de otro presenta similitudes y diferencias con herramientas jurídicas afines: la interposición real de personas y la interposición ficticia de personas o simulación relativa subjetiva. Nota de contenido: Introducción. -- Concepto de intestación a nombre ajeno o intestación a nombre de otro. -- La intestación a nombre ajeno como donación indirecta. -- Particularidades definitorias. -- Diferentes posiciones doctrinarias respecto de si la intestación a nombre ajeno implica la donación indirecta del dinero o del bien. -- Naturaleza jurídica del negocio celebrado entre el intestatario y el tercero enajenante. -- Semejanzas y diferencias entre la intestación a nombre ajeno, la interposición real y la interposición ficticia de personas o simulación relativa subjetiva. -- Conclusiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25828 Las declaraciones y garantías (representations & warranties) en los contratos de crédito / Sebastián Ramos Olano en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : Las declaraciones y garantías (representations & warranties) en los contratos de crédito Tipo de documento: texto impreso Autores: Sebastián Ramos Olano, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 491-516 Idioma : Español (spa) Resumen: Este trabajo analiza el financiamiento de proyectos a través de la modalidad "project finance" y se centra en la llamada cláusula de declaraciones y garantías (representations & warranties) del contrato de crédito. Las declaraciones y garantías son un instituto regulado por el derecho anglosajón, que está siendo utilizado en los contratos que se rigen por el sistema continental, como es el caso de Uruguay. Ello, a pesar de no existir una regulación específica. El objetivo del presente es analizar, ante el silencio de nuestro legislador, cuál es el régimen aplicable a las declaraciones y garantías y cuál es la consecuencia de su falsedad. Asimismo, analizaremos algunos ejemplos de declaraciones que pueden encontrarse en contratos de crédito celebrados en nuestro país. Nota de contenido: Introducción. -- Concepto de declaraciones y garantías en el Common Law. -- Las declaraciones y garantías en el Sistema Continental (Civil Law). -- ¿Es necesario "garantizar"? -- Otros aspectos a tener en cuenta al pactar declaraciones y garantías. -- Análisis de una cláusula de declaraciones y garantías. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25830
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 491-516[artículo] Las declaraciones y garantías (representations & warranties) en los contratos de crédito [texto impreso] / Sebastián Ramos Olano, Autor . - 2018 . - p. 491-516.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 491-516
Resumen: Este trabajo analiza el financiamiento de proyectos a través de la modalidad "project finance" y se centra en la llamada cláusula de declaraciones y garantías (representations & warranties) del contrato de crédito. Las declaraciones y garantías son un instituto regulado por el derecho anglosajón, que está siendo utilizado en los contratos que se rigen por el sistema continental, como es el caso de Uruguay. Ello, a pesar de no existir una regulación específica. El objetivo del presente es analizar, ante el silencio de nuestro legislador, cuál es el régimen aplicable a las declaraciones y garantías y cuál es la consecuencia de su falsedad. Asimismo, analizaremos algunos ejemplos de declaraciones que pueden encontrarse en contratos de crédito celebrados en nuestro país. Nota de contenido: Introducción. -- Concepto de declaraciones y garantías en el Common Law. -- Las declaraciones y garantías en el Sistema Continental (Civil Law). -- ¿Es necesario "garantizar"? -- Otros aspectos a tener en cuenta al pactar declaraciones y garantías. -- Análisis de una cláusula de declaraciones y garantías. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25830 [artículo] Ramos Olano, Sebastián (2018). Las declaraciones y garantías (representations & warranties) en los contratos de crédito. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 491-516.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 491-516
Resumen: Este trabajo analiza el financiamiento de proyectos a través de la modalidad "project finance" y se centra en la llamada cláusula de declaraciones y garantías (representations & warranties) del contrato de crédito. Las declaraciones y garantías son un instituto regulado por el derecho anglosajón, que está siendo utilizado en los contratos que se rigen por el sistema continental, como es el caso de Uruguay. Ello, a pesar de no existir una regulación específica. El objetivo del presente es analizar, ante el silencio de nuestro legislador, cuál es el régimen aplicable a las declaraciones y garantías y cuál es la consecuencia de su falsedad. Asimismo, analizaremos algunos ejemplos de declaraciones que pueden encontrarse en contratos de crédito celebrados en nuestro país. Nota de contenido: Introducción. -- Concepto de declaraciones y garantías en el Common Law. -- Las declaraciones y garantías en el Sistema Continental (Civil Law). -- ¿Es necesario "garantizar"? -- Otros aspectos a tener en cuenta al pactar declaraciones y garantías. -- Análisis de una cláusula de declaraciones y garantías. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25830 Tratamiento legal y jurisprudencial de los gastos y mejoras en la vigente ley de arrendamientos rústicos española / Concepción Rodríguez Marin en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : Tratamiento legal y jurisprudencial de los gastos y mejoras en la vigente ley de arrendamientos rústicos española Tipo de documento: texto impreso Autores: Concepción Rodríguez Marin, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 517-543 Idioma : Español (spa) Resumen: La Ley de arrendamientos rústicos del año 2003, trata de simplificar, aclarar y adaptar la regulación de dichas relaciones contractuales, además de incentivar la modernización de las explotaciones que su ámbito de aplicación abarca, sobre todo, debido a crisis de la agricultura tradicional. La modernización plasmada fundamentalmente a través de la ley 26/2005, de 23 de noviembre de Modernización de las Explotaciones Agrarias, obligó al legislador a retocar la legislación vigente, para darle un importante giro innovador, ya que la puesta al día de toda explotación de esta naturaleza, constituye uno de los objetivos más importantes que ha perseguido el legislador español a la hora de modificar la vigente ley. El presente trabajo trata de abordar cómo han quedado reguladas y hasta dónde quiere llegar a la regulación y aplicación de los gastos y mejoras tanto útiles como necesarias, así como la obligación o no de cada una de las partes implicadas de proceder a su liquidación y abono, tras la modificación del Capítulo VI de la Ley de Arrendamientos Rústicos. El estudio de la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido clave y sus pronunciamientos para conocer de primera mano el camino a seguir conforme a la política agraria común de la Unión Europea. Nota de contenido: Introducción. -- Un punto de partida: el planteamiento del tema en el Código Civil. -- La política agraria común de la Unión Europea en materia de explotaciones agrarias en régimen de arrendamiento. -- Breve referencia a las mejoras y gastos en la legislación especial anterior. -- Los gastos y mejoras en la Ley 49/2003, de 26 de noviembre de Arrendamientos Rústicos consolidada. -- Consideraciones finales. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25832
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 517-543[artículo] Tratamiento legal y jurisprudencial de los gastos y mejoras en la vigente ley de arrendamientos rústicos española [texto impreso] / Concepción Rodríguez Marin, Autor . - 2018 . - p. 517-543.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 517-543
Resumen: La Ley de arrendamientos rústicos del año 2003, trata de simplificar, aclarar y adaptar la regulación de dichas relaciones contractuales, además de incentivar la modernización de las explotaciones que su ámbito de aplicación abarca, sobre todo, debido a crisis de la agricultura tradicional. La modernización plasmada fundamentalmente a través de la ley 26/2005, de 23 de noviembre de Modernización de las Explotaciones Agrarias, obligó al legislador a retocar la legislación vigente, para darle un importante giro innovador, ya que la puesta al día de toda explotación de esta naturaleza, constituye uno de los objetivos más importantes que ha perseguido el legislador español a la hora de modificar la vigente ley. El presente trabajo trata de abordar cómo han quedado reguladas y hasta dónde quiere llegar a la regulación y aplicación de los gastos y mejoras tanto útiles como necesarias, así como la obligación o no de cada una de las partes implicadas de proceder a su liquidación y abono, tras la modificación del Capítulo VI de la Ley de Arrendamientos Rústicos. El estudio de la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido clave y sus pronunciamientos para conocer de primera mano el camino a seguir conforme a la política agraria común de la Unión Europea. Nota de contenido: Introducción. -- Un punto de partida: el planteamiento del tema en el Código Civil. -- La política agraria común de la Unión Europea en materia de explotaciones agrarias en régimen de arrendamiento. -- Breve referencia a las mejoras y gastos en la legislación especial anterior. -- Los gastos y mejoras en la Ley 49/2003, de 26 de noviembre de Arrendamientos Rústicos consolidada. -- Consideraciones finales. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25832 [artículo] Rodríguez Marin, Concepción (2018). Tratamiento legal y jurisprudencial de los gastos y mejoras en la vigente ley de arrendamientos rústicos española. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 517-543.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 517-543
Resumen: La Ley de arrendamientos rústicos del año 2003, trata de simplificar, aclarar y adaptar la regulación de dichas relaciones contractuales, además de incentivar la modernización de las explotaciones que su ámbito de aplicación abarca, sobre todo, debido a crisis de la agricultura tradicional. La modernización plasmada fundamentalmente a través de la ley 26/2005, de 23 de noviembre de Modernización de las Explotaciones Agrarias, obligó al legislador a retocar la legislación vigente, para darle un importante giro innovador, ya que la puesta al día de toda explotación de esta naturaleza, constituye uno de los objetivos más importantes que ha perseguido el legislador español a la hora de modificar la vigente ley. El presente trabajo trata de abordar cómo han quedado reguladas y hasta dónde quiere llegar a la regulación y aplicación de los gastos y mejoras tanto útiles como necesarias, así como la obligación o no de cada una de las partes implicadas de proceder a su liquidación y abono, tras la modificación del Capítulo VI de la Ley de Arrendamientos Rústicos. El estudio de la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido clave y sus pronunciamientos para conocer de primera mano el camino a seguir conforme a la política agraria común de la Unión Europea. Nota de contenido: Introducción. -- Un punto de partida: el planteamiento del tema en el Código Civil. -- La política agraria común de la Unión Europea en materia de explotaciones agrarias en régimen de arrendamiento. -- Breve referencia a las mejoras y gastos en la legislación especial anterior. -- Los gastos y mejoras en la Ley 49/2003, de 26 de noviembre de Arrendamientos Rústicos consolidada. -- Consideraciones finales. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25832 Digresiones sobre la teoría general de los actos jurídicos en la doctrina autoral y judicial argentina a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación / Edgardo Ignacio Saux en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : Digresiones sobre la teoría general de los actos jurídicos en la doctrina autoral y judicial argentina a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación Tipo de documento: texto impreso Autores: Edgardo Ignacio Saux, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 545-568 Idioma : Español (spa) Resumen: La teoría general de los actos jurídicos, aun de raíz esencialmente dogmática, ha tenido en la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación argentina, vigente desde agosto del año 2015, una regulación sistémica -inordinada, como corresponde, dentro del Libro Primero, que trata la Parte General, de la que carecía el Código derogado puesto en vigor en 1871, que presenta algunas novedades, ajustes y modificaciones en relación a la que contenía este último. Si bien una labor de esta índole no permite ahondar en las múltiples facetas que un tema de esa magnitud presenta, en líneas muy generales hay claramente una relativización de la eficacia de los vicios del consentimiento en el decaimiento o invalidez de los negocios jurídicos, principalmente bilaterales, y una tendencia que proviene de las reglas contractuales uniformes europeas hacia la seguridad jurídica dinámica, con cierta priorización de la voluntad manifestada por sobre la interna. Más allá de ellos, la incidencia principalista y convencional que el Título Preliminar del mismo Código vigente impone, genera una interpretación valorativa del sistema negocial contractual, que se trata de evidenciar en algunos decisorios, fundamentalmente de la Corte Federal, que evidencian tal panorama. Nota de contenido: Consideraciones liminares. -- Elementales consideraciones desde una mirada normativa. -- Dos aspectos singularizables. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25834
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 545-568[artículo] Digresiones sobre la teoría general de los actos jurídicos en la doctrina autoral y judicial argentina a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación [texto impreso] / Edgardo Ignacio Saux, Autor . - 2018 . - p. 545-568.
Idioma : Español (spa)
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Resumen: La teoría general de los actos jurídicos, aun de raíz esencialmente dogmática, ha tenido en la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación argentina, vigente desde agosto del año 2015, una regulación sistémica -inordinada, como corresponde, dentro del Libro Primero, que trata la Parte General, de la que carecía el Código derogado puesto en vigor en 1871, que presenta algunas novedades, ajustes y modificaciones en relación a la que contenía este último. Si bien una labor de esta índole no permite ahondar en las múltiples facetas que un tema de esa magnitud presenta, en líneas muy generales hay claramente una relativización de la eficacia de los vicios del consentimiento en el decaimiento o invalidez de los negocios jurídicos, principalmente bilaterales, y una tendencia que proviene de las reglas contractuales uniformes europeas hacia la seguridad jurídica dinámica, con cierta priorización de la voluntad manifestada por sobre la interna. Más allá de ellos, la incidencia principalista y convencional que el Título Preliminar del mismo Código vigente impone, genera una interpretación valorativa del sistema negocial contractual, que se trata de evidenciar en algunos decisorios, fundamentalmente de la Corte Federal, que evidencian tal panorama. Nota de contenido: Consideraciones liminares. -- Elementales consideraciones desde una mirada normativa. -- Dos aspectos singularizables. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25834 [artículo] Saux, Edgardo Ignacio (2018). Digresiones sobre la teoría general de los actos jurídicos en la doctrina autoral y judicial argentina a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 545-568.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 545-568
Resumen: La teoría general de los actos jurídicos, aun de raíz esencialmente dogmática, ha tenido en la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación argentina, vigente desde agosto del año 2015, una regulación sistémica -inordinada, como corresponde, dentro del Libro Primero, que trata la Parte General, de la que carecía el Código derogado puesto en vigor en 1871, que presenta algunas novedades, ajustes y modificaciones en relación a la que contenía este último. Si bien una labor de esta índole no permite ahondar en las múltiples facetas que un tema de esa magnitud presenta, en líneas muy generales hay claramente una relativización de la eficacia de los vicios del consentimiento en el decaimiento o invalidez de los negocios jurídicos, principalmente bilaterales, y una tendencia que proviene de las reglas contractuales uniformes europeas hacia la seguridad jurídica dinámica, con cierta priorización de la voluntad manifestada por sobre la interna. Más allá de ellos, la incidencia principalista y convencional que el Título Preliminar del mismo Código vigente impone, genera una interpretación valorativa del sistema negocial contractual, que se trata de evidenciar en algunos decisorios, fundamentalmente de la Corte Federal, que evidencian tal panorama. Nota de contenido: Consideraciones liminares. -- Elementales consideraciones desde una mirada normativa. -- Dos aspectos singularizables. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25834 De la indemnidad a la precaución: fuentes supralegales de la precaución de daños / Hugo Díaz Fernández en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : De la indemnidad a la precaución: fuentes supralegales de la precaución de daños Tipo de documento: texto impreso Autores: Hugo Díaz Fernández, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 571-590 Idioma : Español (spa) Resumen: El principio de precaución es aplicable ante la posibilidad significativa de acaecimiento de daños graves. La seguridad implica la posibilidad de certeza respecto a la indemnidad de la persona. Esto conlleva a que si existe probabilidad (posibilidad cierta) de que se produzca un daño en la esfera jurídica de una persona, esta tiene derecho de prevención de ese daño a través del sistema de prevención. Si existe incertidumbre sobre el acaecimiento del daño, en casos de posibilidad de daños graves, la falta de certeza de acaecimiento del daño cede a la certeza de indemnidad de las personas, por lo que, ante la posibilidad incierta pero significativa de acaecimiento de daños graves, en virtud del derecho fundamental a la seguridad, las personas tienen derecho a precaver el posible daño grave. Nota de contenido: Introducción. -- Precaución de daños. -- El derecho a la indemnidad. -- La precaución de daños basada en el derecho fundamental a la seguridad. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25836
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 571-590[artículo] De la indemnidad a la precaución: fuentes supralegales de la precaución de daños [texto impreso] / Hugo Díaz Fernández, Autor . - 2018 . - p. 571-590.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 571-590
Resumen: El principio de precaución es aplicable ante la posibilidad significativa de acaecimiento de daños graves. La seguridad implica la posibilidad de certeza respecto a la indemnidad de la persona. Esto conlleva a que si existe probabilidad (posibilidad cierta) de que se produzca un daño en la esfera jurídica de una persona, esta tiene derecho de prevención de ese daño a través del sistema de prevención. Si existe incertidumbre sobre el acaecimiento del daño, en casos de posibilidad de daños graves, la falta de certeza de acaecimiento del daño cede a la certeza de indemnidad de las personas, por lo que, ante la posibilidad incierta pero significativa de acaecimiento de daños graves, en virtud del derecho fundamental a la seguridad, las personas tienen derecho a precaver el posible daño grave. Nota de contenido: Introducción. -- Precaución de daños. -- El derecho a la indemnidad. -- La precaución de daños basada en el derecho fundamental a la seguridad. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25836 [artículo] Díaz Fernández, Hugo (2018). De la indemnidad a la precaución: fuentes supralegales de la precaución de daños. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 571-590.
Idioma : Español (spa)
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Resumen: El principio de precaución es aplicable ante la posibilidad significativa de acaecimiento de daños graves. La seguridad implica la posibilidad de certeza respecto a la indemnidad de la persona. Esto conlleva a que si existe probabilidad (posibilidad cierta) de que se produzca un daño en la esfera jurídica de una persona, esta tiene derecho de prevención de ese daño a través del sistema de prevención. Si existe incertidumbre sobre el acaecimiento del daño, en casos de posibilidad de daños graves, la falta de certeza de acaecimiento del daño cede a la certeza de indemnidad de las personas, por lo que, ante la posibilidad incierta pero significativa de acaecimiento de daños graves, en virtud del derecho fundamental a la seguridad, las personas tienen derecho a precaver el posible daño grave. Nota de contenido: Introducción. -- Precaución de daños. -- El derecho a la indemnidad. -- La precaución de daños basada en el derecho fundamental a la seguridad. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25836 El daño punitivo en el derecho comparado / Marcelo Julio Hersalis en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : El daño punitivo en el derecho comparado Tipo de documento: texto impreso Autores: Marcelo Julio Hersalis, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 591-614 Idioma : Español (spa) Resumen: El presente trabajo tiene por finalidad realizar un análisis de un instituto jurídico que, lejos de ser ajeno a las críticas doctrinarias, haciéndose eco de las prácticas doctrinales y jurisprudenciales vivenciadas en el Derecho comparado y, especialmente, en otros sistemas jurídicos como el common law, viene tomando fuerza en el derecho argentino. En este pequeño estudio nos adentraremos en un ámbito del Derecho Privado que hoy más que nunca adquiere relevancia en un mundo cada vez más globalizado como es el Derecho Consumeril. Ello, en el entendimiento de que si bien el denominado daño punitivo puede ser una herramienta favorable a los consumidores o usuarios tendiente a equilibrar sus relaciones con los grandes proveedores de bienes o servicios, como veremos, si no es aplicada con la debida prudencia, puede convertirse en una herramienta que, contrariamente a sus fines, tienda a la consecución de abusos respecto de los pequeños proveedores. Nota de contenido: Introducción. Funciones de la responsabilidad civil. -- Concepto de daño. El daño punitivo en particular. -- Su origen y tratamiento en el Common Law. -- Su tratamiento en el derecho argentino. La ley de defensa del consumidor Nº 24240. -- La jurisprudencia de los tribunales argentinos y su postura respecto al daño punitivo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25838
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 591-614[artículo] El daño punitivo en el derecho comparado [texto impreso] / Marcelo Julio Hersalis, Autor . - 2018 . - p. 591-614.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 591-614
Resumen: El presente trabajo tiene por finalidad realizar un análisis de un instituto jurídico que, lejos de ser ajeno a las críticas doctrinarias, haciéndose eco de las prácticas doctrinales y jurisprudenciales vivenciadas en el Derecho comparado y, especialmente, en otros sistemas jurídicos como el common law, viene tomando fuerza en el derecho argentino. En este pequeño estudio nos adentraremos en un ámbito del Derecho Privado que hoy más que nunca adquiere relevancia en un mundo cada vez más globalizado como es el Derecho Consumeril. Ello, en el entendimiento de que si bien el denominado daño punitivo puede ser una herramienta favorable a los consumidores o usuarios tendiente a equilibrar sus relaciones con los grandes proveedores de bienes o servicios, como veremos, si no es aplicada con la debida prudencia, puede convertirse en una herramienta que, contrariamente a sus fines, tienda a la consecución de abusos respecto de los pequeños proveedores. Nota de contenido: Introducción. Funciones de la responsabilidad civil. -- Concepto de daño. El daño punitivo en particular. -- Su origen y tratamiento en el Common Law. -- Su tratamiento en el derecho argentino. La ley de defensa del consumidor Nº 24240. -- La jurisprudencia de los tribunales argentinos y su postura respecto al daño punitivo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25838 [artículo] Hersalis, Marcelo Julio (2018). El daño punitivo en el derecho comparado. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 591-614.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 591-614
Resumen: El presente trabajo tiene por finalidad realizar un análisis de un instituto jurídico que, lejos de ser ajeno a las críticas doctrinarias, haciéndose eco de las prácticas doctrinales y jurisprudenciales vivenciadas en el Derecho comparado y, especialmente, en otros sistemas jurídicos como el common law, viene tomando fuerza en el derecho argentino. En este pequeño estudio nos adentraremos en un ámbito del Derecho Privado que hoy más que nunca adquiere relevancia en un mundo cada vez más globalizado como es el Derecho Consumeril. Ello, en el entendimiento de que si bien el denominado daño punitivo puede ser una herramienta favorable a los consumidores o usuarios tendiente a equilibrar sus relaciones con los grandes proveedores de bienes o servicios, como veremos, si no es aplicada con la debida prudencia, puede convertirse en una herramienta que, contrariamente a sus fines, tienda a la consecución de abusos respecto de los pequeños proveedores. Nota de contenido: Introducción. Funciones de la responsabilidad civil. -- Concepto de daño. El daño punitivo en particular. -- Su origen y tratamiento en el Common Law. -- Su tratamiento en el derecho argentino. La ley de defensa del consumidor Nº 24240. -- La jurisprudencia de los tribunales argentinos y su postura respecto al daño punitivo. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25838 La manutención de la culpa como principio rector en la función resarcitoria de la responsabilidad civil / Julián Emil Jalil en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : La manutención de la culpa como principio rector en la función resarcitoria de la responsabilidad civil Tipo de documento: texto impreso Autores: Julián Emil Jalil, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 615-635 Idioma : Español (spa) Resumen: Desde ya varios lustros, el concepto de culpabilidad en la practica tribunalicia argentina comenzó a debilitarse. El Código Civil y Comercial se hace eco de esa tendencia jurisprudencial y recepta en la ley una serie de factores objetivos de responsabilidad, los cuales impregnan no solo la novel codificación sino también las leyes especiales. La pregunta subyace en el aire doctrinal: ¿resulta necesario seguir manteniendo el principio rector de la culpa en materia de daños tal como lo predetermina el art. 1721 del CCyC? Intentaremos responder este cuestionamiento en los párrafos siguientes. Nota de contenido: Introducción. -- Concepto de factor de atribución. -- Evolución histórica de los factores de atribución. -- Los factores de atribución subjetivos. -- El sistema objetivo de responsabildad. -- La prueba del factor de atribución. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25839
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 615-635[artículo] La manutención de la culpa como principio rector en la función resarcitoria de la responsabilidad civil [texto impreso] / Julián Emil Jalil, Autor . - 2018 . - p. 615-635.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 615-635
Resumen: Desde ya varios lustros, el concepto de culpabilidad en la practica tribunalicia argentina comenzó a debilitarse. El Código Civil y Comercial se hace eco de esa tendencia jurisprudencial y recepta en la ley una serie de factores objetivos de responsabilidad, los cuales impregnan no solo la novel codificación sino también las leyes especiales. La pregunta subyace en el aire doctrinal: ¿resulta necesario seguir manteniendo el principio rector de la culpa en materia de daños tal como lo predetermina el art. 1721 del CCyC? Intentaremos responder este cuestionamiento en los párrafos siguientes. Nota de contenido: Introducción. -- Concepto de factor de atribución. -- Evolución histórica de los factores de atribución. -- Los factores de atribución subjetivos. -- El sistema objetivo de responsabildad. -- La prueba del factor de atribución. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25839 [artículo] Jalil, Julián Emil (2018). La manutención de la culpa como principio rector en la función resarcitoria de la responsabilidad civil. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 615-635.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 615-635
Resumen: Desde ya varios lustros, el concepto de culpabilidad en la practica tribunalicia argentina comenzó a debilitarse. El Código Civil y Comercial se hace eco de esa tendencia jurisprudencial y recepta en la ley una serie de factores objetivos de responsabilidad, los cuales impregnan no solo la novel codificación sino también las leyes especiales. La pregunta subyace en el aire doctrinal: ¿resulta necesario seguir manteniendo el principio rector de la culpa en materia de daños tal como lo predetermina el art. 1721 del CCyC? Intentaremos responder este cuestionamiento en los párrafos siguientes. Nota de contenido: Introducción. -- Concepto de factor de atribución. -- Evolución histórica de los factores de atribución. -- Los factores de atribución subjetivos. -- El sistema objetivo de responsabildad. -- La prueba del factor de atribución. -- Conclusión. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25839 Debates actuales en torno a la responsabilidad del Estado por daño ambiental en Argentina / Pablo Lorenzetti en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : Debates actuales en torno a la responsabilidad del Estado por daño ambiental en Argentina Tipo de documento: texto impreso Autores: Pablo Lorenzetti, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 637-678 Idioma : Español (spa) Resumen: Se abordan en este trabajo algunos de los debates que actualmente desarrollan la doctrina y la jurisprudencia en relación a la responsabilidad del Estado en materia de daño al ambiente. Intentamos justificar la aplicación de instrumentos y mecanismos propios del derecho ambiental al campo de la responsabilidad estatal, fundamentando dicha postura en tecnologías y razonamientos específicos del microsistema que tienen como objeto garantizar la protección constitucional dispensada a los bienes colectivos. En esa línea, es necesario flexibilizar y adaptar los conceptos rígidos que surgen de los textos legales vigentes para obtener soluciones razonables a los casos concretos en los cuales el Estado actúa como agente activo en la causación de daños ambientales, tanto en el despliegue de actividad lícitas como ilícitas. Nota de contenido: Introducción. -- Régimen jurídico aplicable a la responsabilidad del Estado. -- Herramientas vinculadas a la analogía y al diálogo de fuentes. -- Análisis de la ley de responsabilidad del Estado bajo el paradigma ambiental. -- Algunas reflexiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25840
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 637-678[artículo] Debates actuales en torno a la responsabilidad del Estado por daño ambiental en Argentina [texto impreso] / Pablo Lorenzetti, Autor . - 2018 . - p. 637-678.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 637-678
Resumen: Se abordan en este trabajo algunos de los debates que actualmente desarrollan la doctrina y la jurisprudencia en relación a la responsabilidad del Estado en materia de daño al ambiente. Intentamos justificar la aplicación de instrumentos y mecanismos propios del derecho ambiental al campo de la responsabilidad estatal, fundamentando dicha postura en tecnologías y razonamientos específicos del microsistema que tienen como objeto garantizar la protección constitucional dispensada a los bienes colectivos. En esa línea, es necesario flexibilizar y adaptar los conceptos rígidos que surgen de los textos legales vigentes para obtener soluciones razonables a los casos concretos en los cuales el Estado actúa como agente activo en la causación de daños ambientales, tanto en el despliegue de actividad lícitas como ilícitas. Nota de contenido: Introducción. -- Régimen jurídico aplicable a la responsabilidad del Estado. -- Herramientas vinculadas a la analogía y al diálogo de fuentes. -- Análisis de la ley de responsabilidad del Estado bajo el paradigma ambiental. -- Algunas reflexiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25840 [artículo] Lorenzetti, Pablo (2018). Debates actuales en torno a la responsabilidad del Estado por daño ambiental en Argentina. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 637-678.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 637-678
Resumen: Se abordan en este trabajo algunos de los debates que actualmente desarrollan la doctrina y la jurisprudencia en relación a la responsabilidad del Estado en materia de daño al ambiente. Intentamos justificar la aplicación de instrumentos y mecanismos propios del derecho ambiental al campo de la responsabilidad estatal, fundamentando dicha postura en tecnologías y razonamientos específicos del microsistema que tienen como objeto garantizar la protección constitucional dispensada a los bienes colectivos. En esa línea, es necesario flexibilizar y adaptar los conceptos rígidos que surgen de los textos legales vigentes para obtener soluciones razonables a los casos concretos en los cuales el Estado actúa como agente activo en la causación de daños ambientales, tanto en el despliegue de actividad lícitas como ilícitas. Nota de contenido: Introducción. -- Régimen jurídico aplicable a la responsabilidad del Estado. -- Herramientas vinculadas a la analogía y al diálogo de fuentes. -- Análisis de la ley de responsabilidad del Estado bajo el paradigma ambiental. -- Algunas reflexiones. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25840 El consumidor y el derecho a la privacidad. Adecuación sistémica / Alvaro Miguel Machado en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : El consumidor y el derecho a la privacidad. Adecuación sistémica Tipo de documento: texto impreso Autores: Alvaro Miguel Machado, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 679-688 Idioma : Español (spa) Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25841
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 679-688[artículo] El consumidor y el derecho a la privacidad. Adecuación sistémica [texto impreso] / Alvaro Miguel Machado, Autor . - 2018 . - p. 679-688.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 679-688
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25841 [artículo] Machado, Alvaro Miguel (2018). El consumidor y el derecho a la privacidad. Adecuación sistémica. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 679-688.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 679-688
Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25841 Sobreendeudamiento y tarifas públicas en el sistema argentino. Análisis crítico / Maldonado, María Fernanda en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : Sobreendeudamiento y tarifas públicas en el sistema argentino. Análisis crítico Tipo de documento: texto impreso Autores: Maldonado, María Fernanda, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 689-704 Idioma : Español (spa) Resumen: Dos palabras que, tanto unidas como separadas, han dado lugar a numerosos debates en el sistema argentino, y son las que nos preceden en el título de este trabajo: sobreendeudamiento y tarifas (referentes a las de orden público: electricidad, gas y agua). En la Argentina las investigaciones sobre el tema son prácticamente inexistentes o refieren sólo a aspectos laterales de la problemática. El incremento crediticio del consumo doméstico se considera un factor de desarrollo, que debería estar, controlado por una red de seguridad que suavice y prevenga las dificultades de pago a las que irremediablemente se ve abocado un gran porcentaje de las familias. El consumidor en el grupo familiar, se ve afectado por los costos fijos mensuales, y que son excesivamente elevados. El hecho de que el gobierno pretenda implementar paliar las altas tarifas mediante el sistema de pago en cuotas, extiende o aumenta el sobreendeudamiento, provocando un gran círculo vicioso, y en consecuencia, un desorden en el presupuesto familiar. Debemos considerar diferentes aproximaciones y mecanismos a corto plazo para poder llegar a una solución en este conflicto que genera un desestabilización en la economía del ciudadano común, y de la sociedad en general. Nota de contenido: Introducción. -- Estado de sobreendeudamiento del consumidor e inducción sistémica y específica al sobreendeudamiento del consumidor. -- Sobreendeudamiento e insolvencia. -- Proyectos normativos: proyectos de ley en la República Argentina. -- Constitucionalidad de la Ley de Tarifas. -- Acciones colectivas en tarifas públicas. Alcances. Proyectos de ley. -- Legislación uruguaya de las relaciones de consumo: Ley 17.250. Aplicación supletoria. Aplicación supletoria del Código Civil. -- Conclusiones. Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25891
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 689-704[artículo] Sobreendeudamiento y tarifas públicas en el sistema argentino. Análisis crítico [texto impreso] / Maldonado, María Fernanda, Autor . - 2018 . - p. 689-704.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 689-704
Resumen: Dos palabras que, tanto unidas como separadas, han dado lugar a numerosos debates en el sistema argentino, y son las que nos preceden en el título de este trabajo: sobreendeudamiento y tarifas (referentes a las de orden público: electricidad, gas y agua). En la Argentina las investigaciones sobre el tema son prácticamente inexistentes o refieren sólo a aspectos laterales de la problemática. El incremento crediticio del consumo doméstico se considera un factor de desarrollo, que debería estar, controlado por una red de seguridad que suavice y prevenga las dificultades de pago a las que irremediablemente se ve abocado un gran porcentaje de las familias. El consumidor en el grupo familiar, se ve afectado por los costos fijos mensuales, y que son excesivamente elevados. El hecho de que el gobierno pretenda implementar paliar las altas tarifas mediante el sistema de pago en cuotas, extiende o aumenta el sobreendeudamiento, provocando un gran círculo vicioso, y en consecuencia, un desorden en el presupuesto familiar. Debemos considerar diferentes aproximaciones y mecanismos a corto plazo para poder llegar a una solución en este conflicto que genera un desestabilización en la economía del ciudadano común, y de la sociedad en general. Nota de contenido: Introducción. -- Estado de sobreendeudamiento del consumidor e inducción sistémica y específica al sobreendeudamiento del consumidor. -- Sobreendeudamiento e insolvencia. -- Proyectos normativos: proyectos de ley en la República Argentina. -- Constitucionalidad de la Ley de Tarifas. -- Acciones colectivas en tarifas públicas. Alcances. Proyectos de ley. -- Legislación uruguaya de las relaciones de consumo: Ley 17.250. Aplicación supletoria. Aplicación supletoria del Código Civil. -- Conclusiones. Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25891 [artículo] Maldonado, María Fernanda (2018). Sobreendeudamiento y tarifas públicas en el sistema argentino. Análisis crítico. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 689-704.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 689-704
Resumen: Dos palabras que, tanto unidas como separadas, han dado lugar a numerosos debates en el sistema argentino, y son las que nos preceden en el título de este trabajo: sobreendeudamiento y tarifas (referentes a las de orden público: electricidad, gas y agua). En la Argentina las investigaciones sobre el tema son prácticamente inexistentes o refieren sólo a aspectos laterales de la problemática. El incremento crediticio del consumo doméstico se considera un factor de desarrollo, que debería estar, controlado por una red de seguridad que suavice y prevenga las dificultades de pago a las que irremediablemente se ve abocado un gran porcentaje de las familias. El consumidor en el grupo familiar, se ve afectado por los costos fijos mensuales, y que son excesivamente elevados. El hecho de que el gobierno pretenda implementar paliar las altas tarifas mediante el sistema de pago en cuotas, extiende o aumenta el sobreendeudamiento, provocando un gran círculo vicioso, y en consecuencia, un desorden en el presupuesto familiar. Debemos considerar diferentes aproximaciones y mecanismos a corto plazo para poder llegar a una solución en este conflicto que genera un desestabilización en la economía del ciudadano común, y de la sociedad en general. Nota de contenido: Introducción. -- Estado de sobreendeudamiento del consumidor e inducción sistémica y específica al sobreendeudamiento del consumidor. -- Sobreendeudamiento e insolvencia. -- Proyectos normativos: proyectos de ley en la República Argentina. -- Constitucionalidad de la Ley de Tarifas. -- Acciones colectivas en tarifas públicas. Alcances. Proyectos de ley. -- Legislación uruguaya de las relaciones de consumo: Ley 17.250. Aplicación supletoria. Aplicación supletoria del Código Civil. -- Conclusiones. Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25891 Teoría de la responsabilidad civil (con algunas referencias al Código Civil Uruguayo) / Moiza, Benjamín en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : Teoría de la responsabilidad civil (con algunas referencias al Código Civil Uruguayo) Tipo de documento: texto impreso Autores: Moiza, Benjamín, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 705-751 Idioma : Español (spa) Resumen: En el presente trabajo, a partir de la enunciación de las dos posturas fundamentales en que se divide irreconciliablemente la doctrina comparada, esbozamos una teoría sistemática de la responsabilidad civil con la esperanza que se advierta el sofisma que esconde lo que hemos dado en llamar la falacia objetivista, proponiendo como conclusión una redefinición subjetiva de la teoría del riesgo. Nota de contenido: Las dos grandes cosmovisiones sobre la responsabilidad civil. -- Precisiones terminológicas. -- Definición de responsabilidad civil. -- Elementos (aspecto estático). -- Teoría de la imputación (aspecto dinámico). -- Imputación física (causalidad). -- Imputación moral (del acto y de sus consecuencias). -- Funciones. -- Fundamento. La tergiversación objetivista. -- Eximentes. La mal llamada "causa extraña". -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25924
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 705-751[artículo] Teoría de la responsabilidad civil (con algunas referencias al Código Civil Uruguayo) [texto impreso] / Moiza, Benjamín, Autor . - 2018 . - p. 705-751.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 705-751
Resumen: En el presente trabajo, a partir de la enunciación de las dos posturas fundamentales en que se divide irreconciliablemente la doctrina comparada, esbozamos una teoría sistemática de la responsabilidad civil con la esperanza que se advierta el sofisma que esconde lo que hemos dado en llamar la falacia objetivista, proponiendo como conclusión una redefinición subjetiva de la teoría del riesgo. Nota de contenido: Las dos grandes cosmovisiones sobre la responsabilidad civil. -- Precisiones terminológicas. -- Definición de responsabilidad civil. -- Elementos (aspecto estático). -- Teoría de la imputación (aspecto dinámico). -- Imputación física (causalidad). -- Imputación moral (del acto y de sus consecuencias). -- Funciones. -- Fundamento. La tergiversación objetivista. -- Eximentes. La mal llamada "causa extraña". -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25924 [artículo] Moiza, Benjamín (2018). Teoría de la responsabilidad civil (con algunas referencias al Código Civil Uruguayo). Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 705-751.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 705-751
Resumen: En el presente trabajo, a partir de la enunciación de las dos posturas fundamentales en que se divide irreconciliablemente la doctrina comparada, esbozamos una teoría sistemática de la responsabilidad civil con la esperanza que se advierta el sofisma que esconde lo que hemos dado en llamar la falacia objetivista, proponiendo como conclusión una redefinición subjetiva de la teoría del riesgo. Nota de contenido: Las dos grandes cosmovisiones sobre la responsabilidad civil. -- Precisiones terminológicas. -- Definición de responsabilidad civil. -- Elementos (aspecto estático). -- Teoría de la imputación (aspecto dinámico). -- Imputación física (causalidad). -- Imputación moral (del acto y de sus consecuencias). -- Funciones. -- Fundamento. La tergiversación objetivista. -- Eximentes. La mal llamada "causa extraña". -- Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25924 Del asbesto y otros demonios: regulación de un material potencialmente mortal en Colombia / Panadero Dueñez, Miguel Ángel en Revista Crítica de Derecho Privado, 15 (Enero - Diciembre 2018)
[artículo]
Título : Del asbesto y otros demonios: regulación de un material potencialmente mortal en Colombia Tipo de documento: texto impreso Autores: Panadero Dueñez, Miguel Ángel, Autor Fecha de publicación: 2018 Artículo en la página: p. 753-777 Idioma : Español (spa) Resumen: El debate en torno del uso de asbesto por parte de las industrias y su presunto impacto negativo en la salud humana, se ha convertido en eje de distintas discusiones que se refieren a la prevalencia de derechos y a la imputación de responsabilidades. Precisamente, el presente artículo se refiere a cómo los hechos sociales relacionados con los efectos del uso de asbesto se convierten en origen de Derecho. Además, este texto propone un análisis crítico de la ley colombiana desde una perspectiva internacional donde el autor también argumenta cuestiones jurídicas sobre la posición permisiva del Estado acerca del uso del crisotilo en la industria. Posteriormente, la investigación establecerá las responsabilidades que tienen todos los actores sociales, como el Estado, las empresas y los particulares. También tratará de responder la siguiente pregunta: ¿cómo se están reparando hoy todos los daños antijurídicos producidos por responsabilidad imputada al Estado? Nota de contenido: Introducción. -- El asbesto: definición y consecuencias en la salud. -- El "corpus iuris internacional" y la aplicación del bloque de constitucionalidad: análisis constitucional y jurisprudencial. -- Responsabilidad internacional del Estado. -- Responsabilidad de la empresa. -- Hechos sociales como fuente de derecho. -- ¿Es suficiente la reglamentación en lo relacionado a la prevención? -- Ponderación entre el derecho a la empresa y el derecho a la salud: aplicación de la ley 1751 de 2015. -- Sustitución del asbesto. -- Consideraciones finales. Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25925
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 753-777[artículo] Del asbesto y otros demonios: regulación de un material potencialmente mortal en Colombia [texto impreso] / Panadero Dueñez, Miguel Ángel, Autor . - 2018 . - p. 753-777.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 753-777
Resumen: El debate en torno del uso de asbesto por parte de las industrias y su presunto impacto negativo en la salud humana, se ha convertido en eje de distintas discusiones que se refieren a la prevalencia de derechos y a la imputación de responsabilidades. Precisamente, el presente artículo se refiere a cómo los hechos sociales relacionados con los efectos del uso de asbesto se convierten en origen de Derecho. Además, este texto propone un análisis crítico de la ley colombiana desde una perspectiva internacional donde el autor también argumenta cuestiones jurídicas sobre la posición permisiva del Estado acerca del uso del crisotilo en la industria. Posteriormente, la investigación establecerá las responsabilidades que tienen todos los actores sociales, como el Estado, las empresas y los particulares. También tratará de responder la siguiente pregunta: ¿cómo se están reparando hoy todos los daños antijurídicos producidos por responsabilidad imputada al Estado? Nota de contenido: Introducción. -- El asbesto: definición y consecuencias en la salud. -- El "corpus iuris internacional" y la aplicación del bloque de constitucionalidad: análisis constitucional y jurisprudencial. -- Responsabilidad internacional del Estado. -- Responsabilidad de la empresa. -- Hechos sociales como fuente de derecho. -- ¿Es suficiente la reglamentación en lo relacionado a la prevención? -- Ponderación entre el derecho a la empresa y el derecho a la salud: aplicación de la ley 1751 de 2015. -- Sustitución del asbesto. -- Consideraciones finales. Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25925 [artículo] Panadero Dueñez, Miguel Ángel (2018). Del asbesto y otros demonios: regulación de un material potencialmente mortal en Colombia. Revista Crítica de Derecho Privado. 15. (Enero - Diciembre 2018) p. 753-777.
Idioma : Español (spa)
in Revista Crítica de Derecho Privado > 15 (Enero - Diciembre 2018) . - p. 753-777
Resumen: El debate en torno del uso de asbesto por parte de las industrias y su presunto impacto negativo en la salud humana, se ha convertido en eje de distintas discusiones que se refieren a la prevalencia de derechos y a la imputación de responsabilidades. Precisamente, el presente artículo se refiere a cómo los hechos sociales relacionados con los efectos del uso de asbesto se convierten en origen de Derecho. Además, este texto propone un análisis crítico de la ley colombiana desde una perspectiva internacional donde el autor también argumenta cuestiones jurídicas sobre la posición permisiva del Estado acerca del uso del crisotilo en la industria. Posteriormente, la investigación establecerá las responsabilidades que tienen todos los actores sociales, como el Estado, las empresas y los particulares. También tratará de responder la siguiente pregunta: ¿cómo se están reparando hoy todos los daños antijurídicos producidos por responsabilidad imputada al Estado? Nota de contenido: Introducción. -- El asbesto: definición y consecuencias en la salud. -- El "corpus iuris internacional" y la aplicación del bloque de constitucionalidad: análisis constitucional y jurisprudencial. -- Responsabilidad internacional del Estado. -- Responsabilidad de la empresa. -- Hechos sociales como fuente de derecho. -- ¿Es suficiente la reglamentación en lo relacionado a la prevención? -- Ponderación entre el derecho a la empresa y el derecho a la salud: aplicación de la ley 1751 de 2015. -- Sustitución del asbesto. -- Consideraciones finales. Bibliografía. Link: https://biblioteca.poderjudicial.gub.uy/index.php?lvl=notice_display&id=25925









